Дела меркоидов - Википедия - The Mercoid Cases

В Кейсы MercoidMercoid Corp. против Mid-Continent Investment Co., 320 США 661 (1944), и Mercoid Corp. против Миннеаполис-Ханивелл Регулятор Ко., 320 США 680 (1944) - неправомерное использование патента 1944 г. и антимонопольные решения Верховный суд США. Утверждается, что эти сопутствующие дела достигли «высшей точки доктрины неправомерного использования патентов».[1] Суд существенно ограничил доктрину сопутствующего нарушения, установив незаконные привязки «неосновных» непатентованных изделий, которые были специально адаптированы только для использования в практике патентования, и Суд отметил: «Результат этого решения вместе с теми, которые предшествовали этому, состоит в том, чтобы существенно ограничить доктрину соучастия в нарушении прав. Какие остатки могут остаться, нам не нужно останавливаться для рассмотрения "[2] Суд также предположил, что попытка расширить сферу действия патента за пределы его требований может или будет нарушением антимонопольного законодательства: «Законность любой попытки поставить непатентованные товары под защиту патента измеряется антимонопольным законодательством, а не патентный закон ".[3]

В ответ на Меркоид дела, патентная коллегия в конечном итоге убедила Конгресс ограничить сферу применения этих постановлений[4] путем введения в действие разделов 271 (c) и (d) Патентного кодекса в 1952 г.[5] Эти положения в некоторой степени отменили закон о соучастии в нарушении и взысканиях. Подраздел (c) определяет незаконное сопутствующее нарушение как осознанную продажу неосновного продукта, который является материальной частью изобретения и специально адаптирован для нарушения патента - по сути, продуктов без какого-либо использования, кроме нарушения прав. Подраздел (d) запрещает неправомерное использование или незаконное расширение патентных прав для патентообладателя с целью получения дохода от того, что могло бы быть сопутствующим нарушением.[6] Верховный суд в 1980 году охарактеризовал этот закон, ограничивающий Меркоид в качестве компромисса между доктринами неправомерного использования и соучастия в нарушении.[7]

Фон

Система управления поперечной печью
Система печи Фримена

Изобретения

Уолтер М. Кросс изобрел систему топки с горячим воздухом, состоящую из трех основных элементов: (1) топку с приводом от двигателя для подачи топлива в камеру сгорания печи, (2) комнатный термостатический переключатель для управления подачей топлива и ( 3) выключатель топки топки, предотвращающий тушение огня в теплую погоду, не требующую бытового отопления. Комнатный термостат регулирует подачу тепла или прекращает его подачу, замыкая или размыкая цепь двигателя топки при требуемых температурах. Переключатель топки топки или управление удерживающим пламенем реагирует на низкую температуру в топке, заставляя топку подавать топливо, чтобы предотвратить погасание огня в топке. Управление переключателем топки топки эффективно в мягкую погоду, когда комнатный термостат может не запрашивать тепло в течение значительного периода времени.[8]

Эдвард Э. Фриман изобрел систему управления печью с горячим воздухом, в которой для работы используются три термостатических переключателя. Комнатный термостат запускает кочегарку. Другой термостат (или концевой выключатель) размыкает контур стокера, когда воздух в печи достигает заданной температуры, независимо от того, что комнатный термостат все еще может требовать тепла. Этот второй термостат предназначен для предотвращения небезопасных условий из-за перегрева. Третий термостат тоже в топке. Он управляет вентилятором, который нагнетает горячий воздух из печи в комнаты. Он не позволяет вентилятору запускаться, пока воздух в печи не нагреется до определенной степени. Но в этот момент он запускает вентилятор, который продолжает работать, даже если концевой выключатель остановил топку, пока печь горячая и комнатный термостат требует тепла. Патент был связан с патентом на комбинацию трех термостатических переключателей, а не на один из переключателей отдельно и не на комбинацию переключателя вентилятора и концевого выключателя.[9]

Использование патентов

Патент Cross был передан компании Mid-Continent при условии получения предыдущей эксклюзивной лицензии Minneapolis-Honeywell Regulator Company (Honeywell) в области угольных кочегарок. Было решено, что гонорар за патенты, которую будет выплачивать Honeywell, будет основываться на ее продажах блока управления топкой топки: автоматического электрического переключателя, реагирующего на температуру дымовых газов или котловой воды, производимой автоматической кочегаркой с подачей угля. Honeywell предоставила компании Detroit Lubricator Co. сублицензию на производство и продажу переключателей топки топки и сопутствующего оборудования для практического применения изобретения Cross. Mid-Continent, владелец патента, не производила нагревательного оборудования, но получала доход от лицензионных отчислений на устройства переключения топок, выпускаемых Honeywell и Detroit Lubricator. Honeywell отправила торговому представителю письмо, в котором сообщила об исключительной лицензии, объяснив, что патентные права распространяются на систему, включающую элементы управления и кочегарку в сочетании, а не только на элементы управления, и предложив лицензию на всю систему покупателям одной из систем Honeywell. блоки управления. Позже Mid-Continent отправила торговому представителю письмо, в котором сообщала, что она владеет патентными правами и что продажа оборудования для практического применения запатентованного изобретения является нарушением прав без получения лицензии. Mid-Continent написала клиенту Mercoid о том, что он узнал, что клиент покупает средства контроля у компании (т.е. Mercoid), не имеющей лицензии Mid-Continent на продажу средств контроля; и что Mid-Continent хотела сделать это официальным уведомлением о том, что она считает продажу и использование средств контроля для этой цели нарушением своего патента.[10]

Патент Freeman был передан компании Honeywell, которая лицензировала пять своих конкурентов-производителей. Лицензии предоставляют неисключительное право на изготовление, использование и продажу «комбинированного управления печью», которое определяется как термостатический переключатель, используемый для установки Freeman и разработанный в одном устройстве для управления вентилятором и ограничительными цепями. Плата за лицензионные отчисления компании Honeywell основана на продажах комбинированных устройств управления печью, которые не запатентованы как таковые (система, включающая их, запатентована), но не используются, кроме как при патентовании. Апелляционный суд заявил, что комбинированное управление печью обеспечивает «последовательность операций, которая является точной сущностью прогресса Фримена в данной области техники», в том смысле, что оно «выполняет [и] последовательность операций патента Фримена» и «различает [ ed] изобретение "из предшествующего уровня техники. Каждый лицензиат должен был предоставить уведомление о том, что покупка элемента управления дает лицензию на одну установку системы отопления Freeman. Minneapolis-Honeywell несколько раз пыталась убедить Mercoid получить лицензию, но безуспешно.[11]

Производство в судах низшей инстанции

Суды первой инстанции

Перекрестный патент

В ноябре 1932 года Mid-Continent отправила Mercoid официальное уведомление о нарушении патента Cross. В августе 1935 года Mid-Continent подала иск против E.O. Смит из Карфагена, штат Миссури, за нарушение патента Креста, установив в своем доме систему отопления, включая средства управления, произведенные Mercoid. Mercoid защищала Смита, но не участвовала в судебном процессе. Мид-Континент победил Смита. В сентябре 1940 года Mid-Continent подала иск против Mercoid в федеральный окружной суд Чикаго за соучастие в нарушении патента Cross. Mercoid, Mid-Continent и Honeywell не производили систем отопления; они продавали термостатические выключатели и сопутствующие товары. По ходатайству Mercoid суд сделал Honeywell вынужденным соистцом.[12]

Окружной суд установил, что Honeywell и Mid-Continent «вступили в сговор друг с другом в попытке монополизировать продажу переключателей топки топки, элементов управления топкой или элементов управления нижнего предела, на которые не распространяется [патент] Cross». Он также постановил, что восьмилетняя задержка между уведомлением 1932 года и иском 1940 года составляет лаги исключающий действие. Суд пришел к выводу, что метод ведения бизнеса был «практическим эквивалентом предоставления письменной лицензии с условием, что запатентованная система может применяться только с переключателями топки топочного типа, приобретенными у« лицензиатов », что противоречит Карбис и Leitch. Поведение истцов не только являлось неправомерным использованием патента, но и нарушало антимонопольное законодательство и давало Mercoid право на судебный запрет.[13]

Суд постановил отклонить жалобу и предписал каждому истцу подать иск о соучастии в нарушении патента против клиентов Mercoid, а также прямо или косвенно угрожать своим клиентам иском за такое нарушение патента или каким-либо образом вмешиваться в Бизнес Mercoid с использованием патента. По антимонопольному иску суд отказал в возмещении убытков, но постановил наложить бессрочный судебный запрет против обоих истцов, их должностных лиц и агентов, как индивидуально, так и коллективно, на следующие действия:

  1. От дальнейшего участия или осуществления указанного заговора или любого другого заговора с аналогичной целью или действием;
  2. От совершения какого-либо действия или действия, имеющего ту же цель или эффект, что и действия, совершенные во исполнение такого разногласия, или продвижения, или имеющего тенденцию способствовать достижению цели или результата с участием патента в иске; и
  3. От принуждения или выполнения, прямо или косвенно, любого из положений лицензии Honeywell или ее сублицензий или любых аналогичных лицензий того же срока или действия, которые связаны с патентом.[14]
Патент Фримена

В июне 1940 года Mercoid подала в суд на Honeywell и Mid-Continent в федеральный окружной суд Чикаго за декларативное решение о том, что ее вентилятор и ограничения не нарушали и не способствовали нарушению патента Freeman Honeywell, что патент был недействителен и что Honeywell ограничивает торговлю. с нарушением антимонопольного законодательства. Honeywell подала встречный иск и подала в суд за нарушение патентных прав. Окружной суд признал патент не признанным недействительным, но использованным не по назначению. Суд объяснил неправомерное использование:

[Следует] сказать, что Minneapolis-Honeywell использовала свой патент так, чтобы создать монополию на незапатентованное устройство. Minneapolis-Honeywell выдавала лицензии другим компаниям и предлагала лицензировать Mercoid на производство, использование и продажу одного устройства, которое воплощает в себе два элемента патента Freeman, а именно два термостата, которые размещены в колпаке печи, один из которых является вентилятором. переключатель, а другой - концевой выключатель. Это устройство, воплощающее в себе эти два элемента, есть. . . незапатентованное устройство. Патент Freeman не является патентом ни на выключатель вентилятора, ни на концевой выключатель, ни на них обоих. Это патент на систему управления печью, для работы которой требуется три термостата. Бывает, что два из этих термостатов - это переключатель вентилятора и концевой выключатель. Суд считает, что из сказанного следует, что обе жалобы, жалоба Mercoid и жалоба Minneapolis-Honeywell, должны быть отклонены из-за отсутствия справедливости.[15]

Правила седьмого округа

Апелляции были поданы в Седьмой контур, который отменил решения районных судов.[16]

Перекрестный патент

В одном случае, связанном с патентом Cross, апелляционный суд отменил постановления в отношении нехватки и сопутствующего нарушения. Он постановил, что поведение Mercoid по изготовлению и продаже устройства, которое не использовалось, кроме как для практики Кросс-патента, и предоставление инструкций о том, как использовать устройство для реализации изобретения, было соучастником нарушения.[17] Точно так же суд заявил: «Мы не видим здесь ничего, что нарушало бы антимонопольное законодательство или составляло недобросовестную конкуренцию», и отменил решение окружного суда.[18]

Патент Фримена

В другом случае, связанном с патентом Фримена, апелляционный суд постановил, что принцип Morton Salt Co. против G.S. Suppiger Co. не подал заявление, и районный суд ошибочно обосновал свое решение по этому делу. В Мортон В этом случае использовался запатентованный механизм для нанесения солевых таблеток:

Патент касался механизма, а не соли или его конфигурации. Соль - это предмет торговли, который широко использовался с незапамятных времен. Он не запатентован и не является элементом патента, на который полагался Мортон. Однако Morton стремился заставить покупателей запатентованного механизма использовать только купленную у него соль, которая ни в коем случае не была частью патента.[19]

Напротив, патент Freeman распространяется на систему управления печью, имеющую устройство управления горением в качестве элемента заявленной системы. Суд назвал эти факты критическими:

[Обвиняемое устройство] обеспечивает последовательность операций, которая и составляет точную суть продвижения Фримена в этой области. Для каждого [устройства] Mercoid предоставляет определенные электрические схемы для установки. Обвиняемое устройство не имеет другого использования, кроме как для выполнения последовательности операций патента Фримена.[20]

Суд пришел к выводу: «Патентные законы разрешают такое поведение, а антимонопольные законы не запрещают».[21]

Постановления Верховного Суда

Судья Дуглас около 1940 г.

Перекрестный патент

справедливость Уильям О. Дуглас высказал мнение большинства членов Суда. справедливость Оуэн Дж. Робертс, к которому присоединился судья Стэнли Форман Рид, выразил несогласие. справедливость Феликс Франкфуртер выразил несогласие отдельно, как и правосудие Роберт Х. Джексон. справедливость Хьюго Блэк, к которому присоединился судья Фрэнк Мерфи написал совпадающее мнение, не согласное с мнением, поданным судьей Франкфуртер.

Мнение большинства

Судья Дуглас начал свое мнение большинства с предположения, что патент Кросса действителен и что Mercoid сознательно продавала выключатели топки топки для использования на практике изобретения, заявленного в патенте Кросса комбинации.[22]

Но с тех пор, как суд в Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co. отменен Генри против А.Б. Дик Ко. «Суд последовательно постановил, что владелец патента не может использовать его для обеспечения ограниченной монополии на незапатентованный материал, используемый при применении изобретения». Например: Carbice Corp. против American Patents Development Corp., Leitch Manufacturing Co. против Barber Co., Morton Salt Co. против G.S. Suppiger Co., и B.B. Chemical Co. против Эллиса. Причина, по которой Суд неоднократно так постановлял, состоит в том, что «разрешить такие иски означало бы оказать помощь суд справедливости в расширении действия патента за пределы законной сферы его монополии ».[23]

В то время как все эти дела касались привязки к расходным материалам, используемым при практической реализации запатентованного изобретения, Суд не мог «увидеть принципиальной разницы», когда связанный предмет являлся компонентом запатентованной конструкции (заявленный элемент запатентованной комбинации):

Выдача патента - это предоставление особой привилегии «содействовать прогрессу науки и полезных искусств». Пост., Ст. I, § 8. Он, конечно же, дает право на свободу от конкуренции в практике изобретения. Но пределы патента узко и строго ограничиваются точными условиями выдачи. В патентной системе преобладают общественные интересы. Это защита общества в системе свободного предпринимательства, которая лишает патентообладателя после выдачи [патента] права использовать его таким образом, чтобы получить монополию, которая явно не соответствует условиям грант. Необходимость или удобство патентообладателя не оправдывают использования монополии на патент для создания другой монополии. Тот факт, что патентообладатель имеет право отказать в выдаче лицензии, не позволяет ему расширить монополию на патент путем добавления условий к его использованию. Метод, с помощью которого стремятся расширить монополию, не имеет значения. Патент - это привилегия. Но это привилегия, обусловленная общественной целью. Оно является результатом изобретения и ограничивается изобретением, которое оно определяет. Когда патентообладатель связывает со своим изобретением что-то еще, он действует только в силу своего права как собственник собственности заключать контракты в отношении этого изобретения, а не иначе. Затем он подвергается всем ограничениям этого права, которые налагаются на такие контракты общим законом. . . . [Если бы право собственности на патент могло оправдывать привязку] патент был бы отклонен от своей уставной цели и стал бы готовым инструментом экономического контроля в областях, где антимонопольные акты или другие законы, а не патентные законы, определяют государственную политику.[24]

Возвращаясь к аргументу патентообладателя о том, что переключатель кочегарки был центральным в изобретении, Суд настаивал, что это не имеет значения:

Этого результата нельзя избежать в данном случае, если назвать переключатель топки топки «сердцем изобретения» или «достижением в области техники». Патент предназначен только для комбинации. Поскольку ни один из отдельных элементов комбинации не заявлен в качестве изобретения, ни один из них, если рассматривать их отдельно, не защищен патентной монополией. Независимо от того, новые или старые детали, комбинация - это изобретение, и она отличается от любой из них. Если бы ограниченная монополия на выключатель топки топки была разрешена, это была бы не монополия, наделяемая изобретательским гением патентным законодательством, а монополия, рожденная коммерческим желанием избежать жесткой конкуренции, поддерживаемой антимонопольным законодательством. Если такое расширение патентной монополии может быть осуществлено на основе контракта, целостность патентной системы будет серьезно нарушена.[25]

Суд признал, что решение 1909 г. Лидс и Кэтлин против Victor Talking Machine Co. (№ 2)[26] было основанием для вывода, что «тот, кто продает непатентованную часть комбинированного патента для использования в собранной машине, может быть виновен в соучастии в нарушении прав». В том деле, касающемся граммофонной пластинки и проигрывателя, Суд распространил патентную защиту на незапатентованную граммофонную пластинку, которая являлась незапатентованной частью запатентованной комбинации. Но это постановление «по существу несовместимо с мнением, которое мы выразили по этому делу». Соответственно, правило в этом случае «больше не должно преобладать против защиты о том, что комбинированный патент используется для защиты незапатентованной части от конкуренции». Безусловно, Honeywell и Mid-Continent могли бы выиграть у Mercoid по обвинению в соучастии в нарушении прав и добиться судебного запрета, «если бы они не использовали патент в целях монополизации непатентованного материала». Но они это сделали, и "[w] здесь есть противоречие между принципом Карбис дело и общепринятые правила, регулирующие прямое или косвенное нарушение, преимущественную силу имеет первое ".[27]

Затем суд объявил спорную резюме он держит, что впоследствии вызвало бурю оппозиции, которая привела к внесению поправок (см ниже) патентных законов, ограничивающих Меркоид постановление:

Результатом этого решения, а также решений, предшествовавших ему, является существенное ограничение доктрины соучастия в нарушении прав. Нет необходимости останавливаться на рассмотрении того, какой остаток может остаться. Достаточно сказать, что в какой бы позиции ни был предложен вопрос, справедливые суды откажут в судебной защите, если патентообладатель и те, кто требует от него, используют патентную привилегию вопреки общественным интересам.[28]

Наконец, Суд обратился к вопросамres judicata и встречный иск Mercoid по антимонопольному законодательству, по которому выразили несогласие несколько судей.

Mercoid знала о действиях Mid-Continent и лицензионном соглашении до 1935 г., когда более ранние Смит произошел иск, связанный с действительностью патента Cross, в котором Mercoid защищала своего клиента Смита. Таким образом, утверждалось, что доктрина res judicata «связывает Mercoid в отношении вопросов, по которым фактически велись судебные разбирательства, и всех вопросов, которые могли быть подняты в этом более раннем иске». Относительно res judicataСуд постановил, что компании Honeywell и Mid-Continent:

обратиться в суд по справедливости с просьбой о судебном запрете на нарушение заявителем права на патент, о котором идет речь, и о предоставлении отчетности. В случае принятия такого постановления Суд наложит свое одобрение на схему, которая включает злоупотребление патентной привилегией и нарушение антимонопольного законодательства. Это помогло бы в заговоре с целью расширить патент за пределы его законной сферы. Но патентообладатели и лицензиаты не могут заручиться помощью суда для проведения такого мероприятия, «если только это не соответствует политике предоставления такой помощи». И определение этой политики не находится «во власти» сторон и не зависит от обычных правил, регулирующих урегулирование частных судебных споров. Справедливые суды могут пойти и часто поступают гораздо дальше, предоставляя и отказывая в помощи в интересах общества, чем они привыкли идти, когда речь идет только о частных интересах. . . . Стороны не могут лишить суды возможности воспользоваться этим дискреционным правом, не представив такую ​​же защиту в более раннем судебном разбирательстве.[29]

Встречный иск антимонопольного законодательства был «больше, чем защита; это отдельное основание для иска». Таким образом, антимонопольное дело регулируется принципом, что «если вторая причина иска между сторонами связана с другим иском, предыдущее судебное решение является res judicata не в отношении вопросов, которые могли быть выставлены на торги, а «только в отношении тех вопросов или вопросов, по которым возникли споры, при определении которых был вынесен вывод или вердикт». Это облегчение следует рассматривать в предварительном заключении.[30]

Особые мнения

Судья Робертс, к которому присоединился судья Рид, занял позицию, согласно которой Лидс и Кэтлин Дело следует считать хорошим законом, чтобы здесь не было злоупотреблений. Он также считал, что это дело не требует исключения из обычных правил res judicata: «Нам теперь говорят, что неправильное толкование патентного закона лицензиаром является настолько жестоким и вопиющим нарушением общественных интересов, что суд справедливости должен держать руку на пульсе в интересах ответчика всякий раз, когда он решает ссылаться на этот интерес для его личная выгода, хотя он не смог выступить в защиту в более раннем судебном процессе и официально признан нарушителем ". По его словам, если было совершено преступление против общества, пусть правительство подаст в суд.

Судья Франкфуртер согласился с продлением Судом срока Карбис правила для случаев, в которых «незапатентованное устройство не было для обычного использования, но было ... адаптировано для практики изобретения», но только до тех пор, пока не было показано, что элемент (например, переключатель стокера) не был «сделаны с целью и с намерением их объединения стороной, не имеющей права объединять их». Доктрина соучастия в нарушении прав, понимаемая таким образом, является надлежащим «выражением закона и морали». Затем он сказал, что мнение большинства своим ненужным изречением поставило бы в неловкое положение тяжущихся сторон и нижестоящие суды «беспричинными намёками против принципа закона, который, в своих надлежащих пределах, признан историей права, а также этикой». Он также согласился с судьей Робертсом, что res judicata призывает к утверждению.[31]

Судья Джексон согласился с другими несогласными относительно res judicata но он согласился с большинством в отношении соучастия в нарушении и неправомерном использовании. Этот патент, по его словам, «охватывает комбинацию - систему - последовательность, - которая считается новой, хотя каждый ее элемент и фактор являются старыми и непатентоспособными. Таким образом, мы имеем абстрактное право на сложные отношения между вещами в мире. которое по отдельности не имеет права - юридическая концепция, которая либо очень глубока, либо почти непонятна, я не могу точно сказать, какое именно ». Он признал, что «[i] если патентообладатель не может исключать конкурентов из производства и продажи стратегических незапатентованных элементов, таких как термостат, адаптированный для использования в комбинации, запатентованная система настолько уязвима для конкуренции, что становится почти бесполезной. С другой стороны, если он может запретить такую ​​конкуренцию, его системный патент превратится в монопольные устройства, давно известные в данной области техники и, следовательно, сами по себе не подпадающие под действие какого-либо патента ». Затем он сослался на предложения судьи Франкфуртера:

Предполагается, что такой патент должен защищать патентообладателя, по крайней мере, от того, кто сознательно и намеренно создает устройство для использования в комбинации и продает его для этой цели. Похоже, что это и было сделано здесь. Что касается этики, то стороны кажутся мне равными, как чайник и чайник. Но недостаток знаний или невинное намерение, как правило, не могут ослабить патентную защиту. Я не понимаю, как умысел может нарушить то, чем иначе не является. Чем меньше законные права зависят от чьего-либо настроения, тем лучше.[32]

Он заключил:

Практический вопрос заключается в том, оставим ли мы такой комбинированный патент действительно малоценным, или мы придадим ему ценность, проецируя его экономические эффекты на элементы, которые сами по себе не являются частью его юридической монополии. В этих обстоятельствах я считаю, что мы должны защищать патентообладателя, пользуясь тем, что ему было предоставлено - абстрактным правом в заумной комбинации - чего бы ни стоила такая совокупность. Я не вижу никаких конституционных или законодательных полномочий для придания ему дополнительной ценности путем включения в его монополию всех или каких-либо непатентованных частей.[33]

Совпадающее мнение

Судья Блэк, к которому присоединился судья Мерфи, специально согласился «добавить несколько замечаний для того, чтобы молчание не могло быть истолковано как согласие с взглядами, выраженными в особом мнении» судьи Франкфуртера. Во-первых, по его словам, в решении суда нет диктатуры; сказанное было необходимо для разрешения дела. Что еще более важно, он осудил «ошибку инакомыслия в интерпретации законодательных актов на основе предвзятого мнения суда о« морали »и« этике ». «Ничто в федеральном патентном статуте не указывает на соучастие в нарушении. В основе аргументов инакомыслия лежат «личные взгляды автора на« мораль »и« этику ». ":

[Ничто из этого] не проливает достаточно света на патентные законы, чтобы оправдать их использование при толковании этих законов как создающих, в дополнение к праву на взыскание за нарушение, более широкое право, юридически характеризующееся как «формула» «соучастия в нарушении». А для судей основывать свое толкование статутов только на собственных представлениях о «морали» и «этике» - это, мягко говоря, опасное дело.

Если настоящее дело требует рассмотрения морали и этики соучастия в нарушении прав, я бы очень неохотно пришел к выводу, что шкала моральной ценности сопоставляется с правом производителей продавать свои непатентованные товары на свободном рынке. По крайней мере, с тех пор, как писал Адам Смит, беспрепятственная конкуренция обычно не считалась аморальной. Хотя были возражения против Антимонопольного закона Шермана, мало кто из противников ставил под сомнение его мораль.

Давно признано, что социально нежелательная практика может искать признания под видом общепринятых моральных символов. А неоднократные судебные утверждения о том, что дурная практика освящается моралью, может, если ее не оспаривать, помочь ей получить признание, которого она добивается. Помня об этом, я хочу выразить свой протест против того, чтобы говорить о судебной доктрине «соучастия в нарушении», как если бы она имела такое же уважение, как и общепризнанная моральная истина.[34]

Патент Фримена

Как и в предыдущем случае, судья Дуглас высказал мнение Суда. Судьи Робертс, Рид, Франкфуртер и Джексон согласились с результатом на основании полномочий Morton Salt Co. против G.S. Suppiger Co.

Суд не согласился с тем, что седьмой округ обосновал свое решение об отмене решения окружного суда, поскольку переключатель контроля горения является сердцем изобретения. Суд заявил:

Тот факт, что непатентованная часть комбинированного патента может отличать изобретение, не дает ему преимуществ патента. Это может быть сделано только в порядке, установленном законом. Каким бы достойным оно ни было, каким бы важным для патента ни было, незапатентованная часть комбинированного патента имеет не более право на монополистическую защиту, чем любое другое незапатентованное устройство. Поскольку, как мы указывали в Mercoid Corp. против Mid-Continent Investment Co., патент на комбинацию - это патент на собранное или функционирующее целое, а не на отдельные части. Законность любой попытки поставить незапатентованные товары под охрану патента определяется антимонопольным, а не патентным законодательством.[35]

Соответственно, «усилия, предпринятые здесь для контроля конкуренции с помощью этого незапатентованного устройства, явно нарушают антимонопольное законодательство», Mercoid имеет право на антимонопольное регулирование, и Honeywell не может получить от суда по справедливости какой-либо указ, который прямо или косвенно помогает ей подорвать государственная политика, лежащая в основе выдачи патента ".[36]

Последующие события

Было сказано, что Меркоид дела «эффективно лишили патентообладателя возможности препятствовать тому, чтобы конкурент изготавливал и продавал компонент, который не использовался иначе, как как часть запатентованного изобретения», и в результате «Конгресс вмешался, чтобы вдохнуть новую жизнь в доктрину сопутствующее нарушение и раздвинуть границы доктрины неправомерного использования патентов ".[37]

Верховный суд, в "Доусон Кемикал Ко." Против "Ром энд Хаас Ко.",[38] проанализировал законодательную историю поправки 1952 года, которая решала этот вопрос в новых разделах 271 (c) и (d) патентного закона. Ссылаясь на Меркоид Суд заявил, что они «определенно считают, что любая попытка контролировать рынок непатентованных товаров будет представлять собой злоупотребление патентами, даже если эти товары не использовались за пределами запатентованного изобретения».[39] В Доусон Суд отметил, что ряд решений, приведших кМеркоид дела "связаны с устранением ущерба, который предположительно был причинен А.Б. Дик«Более того,« желание распространить патентную защиту на контроль над основными предметами торговли медленно угасало, и призрак эпохи обширных сопутствующих нарушений продолжал преследовать суды ».[40]

Результат был:

В Меркоид решения вызвали некоторое недовольство среди патентных юристов и определенную путаницу в нижестоящих судах. Хотя некоторые суды рассматривали Меркоид в тех случаях, когда декларации ограничивались конкретным видом лицензионных соглашений, другие придерживались гораздо более широкого взгляда на это решение. Что касается последней группы, некоторые суды постановили, что даже подача иска о соучастии в нарушении прав, угрожая сдерживанием конкуренции в отношении незапатентованных материалов, может предоставить доказательства неправомерного использования патента.[41]

Этот ужас привел к лоббированию в Конгрессе:

Определенные сегменты патентной адвокатуры в конечном итоге решили обратиться к Конгрессу с просьбой о внесении поправок в законодательство, которое восстановило бы некоторые возможности доктрины сопутствующих нарушений. С большой настойчивостью они выдвинули свое предложение на трех последовательных Конгрессах, прежде чем оно было принято в 1952 году.[42]

В Доусон Суд сказал, что полученная поправка была компромиссом. «Кодификация сопутствующих нарушений и неправомерного использования патентов обнаруживает компромисс между этими двумя доктринами и их конкурирующей политикой, который позволяет патентообладателям осуществлять контроль над предметами, не являющимися основными продуктами питания, используемыми в их изобретениях».[43] Это отменило конкретное владение Меркоид случаи,[44] за:

§ 271 (d) фактически наделяет патентообладателя в качестве законного дополнения к его патентным правам ограниченными полномочиями по исключению других из конкуренции в сфере нештатных товаров. Патентообладатель может сам продавать нестандартное изделие, в то же время запрещая другим продавать тот же товар без его разрешения. Поступая таким образом, он может устранить конкурентов и тем самым контролировать рынок этого продукта. Более того, его право требовать от других лицензионных отчислений за привилегию продавать нестандартный товар сам по себе означает, что патентообладатель может контролировать рынок нестандартного товара.[45]

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.

  1. ^ Джордж Гордон и Роберт Дж. Хёрнер, Обзор и историческое развитие доктрины неправомерного использования, в Раздел антимонопольного законодательства ABA, неправомерное использование интеллектуальной собственности: лицензирование и судебные разбирательства 1, 15 (2000).
  2. ^ 320 США по адресу 669.
  3. ^ 320 США по адресу 684.
  4. ^ Dawson Chem. Co. против Rohm & Haas Co., 448 US 176, 200 (1980): «Определенные сегменты патентной адвокатуры в конечном итоге решили обратиться к Конгрессу с просьбой о внесении поправок в закон, который восстановит некоторую сферу применения доктрины сопутствующих нарушений. С большой настойчивостью они выдвинули свое предложение на трех последовательных Конгрессах до этого. в конечном итоге был принят в 1952 году .... "
  5. ^ 35 U.S.C. § 271 (c) - (d).
  6. ^ Видеть ABA, Неправомерное использование интеллектуальной собственности: лицензирование и судебные разбирательства в 18.
  7. ^ "Подход Конгресса к кодификации сопутствующих нарушений и неправомерного использования патентов показывает компромисс между этими двумя доктринами и их конкурирующей политикой, который позволяет патентообладателям осуществлять контроль над неосновными изделиями, используемыми в их изобретениях. Раздел 271 (c) определяет основные разделительная линия между сопутствующим нарушением и неправомерным использованием патентов. В нем используется ограничительное определение сопутствующего нарушения, в котором проводится различие между основными и неосновными товарами торговли. Он также дает узкое определение класса неосновных товаров ". Доусон, 448 США 200.
  8. ^ 320 США в 664.
  9. ^ 320 США по адресу 682.
  10. ^ Средний Континент, инв. Co. против Mercoid Corp., 43 F. Supp. 692, 694-95 (N.D. Ill. 1942).
  11. ^ 320 США по тел. 682-83.
  12. ^ Средний Континент, инв. Co. против Mercoid Corp., 43 F. Supp. 692, 693 (штат Северная Дакота, 1942 г.).
  13. ^ 43 F. Supp. в 695-96.
  14. ^ Средний Континент, инв. Co. против Mercoid Corp., 133 F.2d 803, 806 (7-й округ 1942 г.).
  15. ^ Корпорация Mercoid против Миннеаполис-Ханивелл Регулятор Ко., 43 F.Supp. 878, 881 (N.D. Ill. 1942).
  16. ^ Средний Континент, инв. Co. против Mercoid Corp., 133 F.2d 803 (7-й округ 1942 г.).
  17. ^ 133 F.2d at 808-09 (7-й округ 1942 г.).
  18. ^ 133 F.2d на 811.
  19. ^ 133 F.2d на 813.
  20. ^ 133 F.2d на 813.
  21. ^ 133 F.2d на 814.
  22. ^ Mercoid Corp. против Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661, 664 (1944).
  23. ^ 320 США в 664-65.
  24. ^ 320 U.S. 665-66 (цитаты опущены).
  25. ^ 320 U.S. at 667-68 (цитаты опущены).
  26. ^ 213 U.S. 325 (1909).
  27. ^ 320 США, 668-69.
  28. ^ 320 США по адресу 669.
  29. ^ 320 США по адресу 670.
  30. ^ 320 США по тел. 671-72.
  31. ^ 320 США по тел. 676-78.
  32. ^ 320 США по тел. 679-80.
  33. ^ 320 США в 680.
  34. ^ 320 США по тел. 673-74.
  35. ^ 320 США по адресу 684.
  36. ^ Идентификатор.
  37. ^ Видеть ABA, Неправомерное использование интеллектуальной собственности: лицензирование и судебные разбирательства в 18.
  38. ^ 448 U.S. 176 (1980).
  39. ^ 448 США на 195.
  40. ^ 448 США по адресу 198.
  41. ^ 448 США по адресу 199-200.
  42. ^ 448 США по адресу 200.
  43. ^ 448 США по адресу 200.
  44. ^ Суд отметил, что поведение, о котором идет речь в Доусон дело было "по существу таким же, как метод, осужденный в Меркоид решений, и история законодательства показывает, что § 271 (d) был разработан, чтобы отступить от Меркоид в связи с этим »448 U.S. at 214.
  45. ^ 448 США по адресу 201.