Профессиональная халатность в английском праве - Professional negligence in English law
Часть серии по общее право |
Английский деликтный закон |
---|
Халатность |
Нарушение владения |
Ответственность оккупантов |
Клевета |
Строгое обязательство |
Неприятность |
в Английское право из деликт, профессиональная халатность является подмножеством общих правил о халатность чтобы охватить ситуацию, в которой обвиняемый представил себя обладающим навыками и способностями выше среднего. Обычные правила основываются на установлении того, что долг заботы должен ответчик перед истец, и что ответчик находится в нарушение этой обязанности. Стандартный критерий нарушения заключается в том, соответствует ли ответчик способностям разумный человек. Но благодаря услугам, которые они предлагают и предоставляют, профессиональные люди утверждают, что обладают более чем средними способностями. Этот специализированный набор правил определяет стандарты, по которым будет оцениваться юридическое качество услуг, фактически предоставляемых теми, кто утверждает, что является одним из лучших в своих областях знаний.
Связь между контрактом и деликтом
В принципе, деликтная ответственность действует параллельно с ответственностью в договор. В соответствии с правилами конфиденциальность договора, тот, кто заключил контракт, может подать в суд или быть привлеченным к суду по контракту, в котором будут изложены условия услуги, предоставляемой профессиональным лицом, и если нет четкого условия на этот счет, будет подразумеваемый срок что услуга будет оказана с разумной тщательностью и умением, согласно разделу 49 (1) Закона о правах потребителей 2015 года. Стандарт осторожности, необходимый для выполнения этого договорного обязательства, такой же, как и в случае халатности, но обстоятельства, при которых может возникнуть каждое обязательство, различаются при этом контракты заключаются между сторонами добровольно, а обязанность соблюдать осторожность налагается в силу закона. Однако предположим, что адвокат заключает договор с медицинским экспертом для подготовки отчета для целей судебного разбирательства по делу о травмах. Получателем выгоды от этой работы будет клиент, но между экспертом и клиентом нет прямых договорных отношений. Таким образом, можно утверждать, что, поскольку стороны решили организовать свои отношения так, чтобы избежать прямых договорных обязательств, клиенту не должно быть разрешено подавать в суд из деликта в обход правила конфиденциальности и любых исключительных положений в контракте.
В Хендерсон против Merrett Syndicates Ltd [1995] 2 AC 145 потенциальная эффективность этого аргумента была признана в случае, когда существовала формализованная структура агента и субагента, но общий объем этого потенциального ограничения остается неясным. Однако очевидно, что если существует одновременная ответственность по договору и правонарушению, размер ущерб ограничивается фактическими потерями и не увеличивается, потому что есть две причины действий.
В Так v Морис [1984] 2 Все ER 513 у железнодорожника и его жены было пятеро детей, живущих в муниципальном доме с тремя спальнями, и они не хотели иметь детей. Тэйк проконсультировался с хирургом, который дал понять, что вазэктомия окончательна и что после операции Тэйк станет бесплодным навсегда. Несмотря на то, что вазэктомия была проведена должным образом, эффект от этой операции, естественно, изменился, и, что не неожиданно, зачала г-жа Тэйк и родила дочь. Было установлено, что, применяя объективный стандарт, хирург заключил контракт не только на выполнение вазэктомии, но и на то, чтобы сделать г-на Тейка необратимо бесплодным. Судья опирался на формы согласия, в которых говорилось, что вазэктомия будет окончательной. Иск предъявлен по договору и по деликту. Питер Пейн J установил, что не было причин, по которым государственная политика препятствовала возмещению расходов, связанных с рождением здорового ребенка. Он присудил компенсацию в отношении расходов на роды и потери матери в заработной плате, но отказался возместить ущерб за боль и страдания во время родов, указав, что они были компенсированы радостью, вызванной родами. Однако он присудил компенсацию в согласованной сумме на содержание ребенка до его семнадцатого дня рождения. Апелляционный суд постановил, что компенсация за боль и страдания должна быть присуждена «в соответствии с большинством» деликта, а не контракта. Радость рождения ребенка может быть противопоставлена времени, хлопотам и заботам в воспитании ребенка, но не пренатальной боли и страданиям. В последнем случае должна быть присуждена компенсация. Случай интересен еще и тем, что существовала альтернативная интерпретация формы согласия. После стерилизации некоторые пары хотят изменить свое мнение, потому что их дети умерли или потому что они переживают лучшие времена. Вместо того, чтобы хирург давал гарантию необратимого бесплодия, зависящего от того, как заживают человеческие ткани, предупреждение об окончательности могло быть направлено на то, чтобы сказать мужу и жене, что они не могут изменить свое мнение позже и пожаловаться, если супруг навсегда стал стерильный.
Обсуждение
Хотя общая цель стандарт заботы не может быть понижен, он может быть поднят, если отдельный ответчик явно или косвенно продемонстрировал навыки и способности, превосходящие обычного человека. Это досадный факт жизни, что некоторые профессионалы проявляют халатность, потому что даже самые опытные люди могут ошибиться. Последствия для их клиентов могут быть катастрофическими. Таким образом, профессионалы, оказывающие услуги в широком диапазоне ситуаций, от сюрвейеров и агентов по недвижимости до врачей, юристов, бухгалтеров, поставщиков финансовых услуг, специалистов в области информационных технологий, патентные поверенные и т. д., будут оцениваться по стандартам тех, кто утверждает, что обладает таким же набором навыков и способностей. Это основа теста Болама на медицинскую халатность, вытекающую из Болам против Комитета по управлению больницей Фриерн (1957) 1 WLR 583. Этот тест существенно не отличается от теста, используемого в любом другом судебном процессе о профессиональной халатности, но он вызывает большие трудности для судов, чем иск против, скажем, юриста или бухгалтера, из-за связанных с этим технических проблем. Кроме того, Hedley Byrne & Co Ltd против Heller & Partners Ltd (1964) AC 465 создал правило "разумного доверия" истца к навыкам ответчика.
"Когда человек находится в таком положении, что другие могут разумно полагаться на его суждение, или его навыки, или на его способность проводить тщательные расследования, и человек берет на себя ответственность давать информацию или совет или позволяет передавать свою информацию или совет к другому человеку, который, как он знает или должен знать, будет полагаться на это, тогда возникнет обязанность проявлять осторожность ".
Случаи профессиональной ответственности стирают различие между действиями и заявлениями, например: медицинский специалист составляет отчет о судебном разбирательстве по делу о телесных повреждениях, который можно охарактеризовать как заявление, но он должен основываться на предшествующих действиях, связанных с проведением обзора медицинских карт и проведения физического осмотра клиента. Действия, номинально основанные на Хедли Бирн по определению включают небрежные действия или бездействие, даже если соотношение решающее из Хедли Бирн был привлечен к ответственности за высказывания. В Caparo Industries plc. v Дикман (1990) 2 AC 605 критерии обязанности проявлять осторожность при консультировании были сформулированы в более ограниченных терминах:
Таким образом, из дела Хедли Бирн можно сделать вывод о том, что необходимые отношения между составителем заявления или дающим совет (консультантом) и получателем, который действует, полагаясь на него (консультантом), обычно могут существуют там, где (1) совет требуется для цели, конкретно определенной или в целом описанной, которая доводится до сведения консультанта, фактически или косвенно, в то время, когда совет дан, (2) консультант знает, что либо фактически или предположительно, что его совет будет передан консультируемому либо конкретно, либо как член установленного класса, чтобы он был использован консультантом для этой цели, (3) он известен, фактически или предположительно , что совет, переданный таким образом, скорее всего, будет использован консультантом для этой цели без независимого расследования и (4) советник будет действовать таким образом в ущерб себе ".
Следующий Капаро, Апелляционный суд в г. Джеймс Макнотон Пейперз Груп Лтд. Против Хикс Андерсон и Ко. (1991) 1 AER 134 использовали более ограниченный подход, сосредоточившись на фактическом и конструктивном знании консультантом цели, для которой было сделано заявление. Таким образом, обязанность должна была ограничиваться транзакциями или типами транзакций, когда консультант знал или должен был знать, что консультант будет полагаться на заявление в связи с этой транзакцией без получения независимой консультации. Также необходимо было показать, что консультант действительно обоснованно полагался на заявление, не используя свое собственное суждение или получая независимый совет. В Хендерсон против Merrett Syndicates Ltd. Лорды подтвердили основополагающий принцип, согласно которому ответственность по Хедли Бирн было добровольным принятием на себя ответственности за выполнение данной задачи лицом, оказывающим профессиональные или квазипрофессиональные услуги, независимо от наличия договорных отношений между страницами.
Медицинская халатность
- Полное объяснение см. Тест Болама
Медицинская халатность (также известная как врачебная халатность ) отличается от других судебных разбирательств, поскольку истец должен полагаться на экспертные медицинские показания, чтобы установить все основные элементы ответственности. Причинно-следственную связь особенно сложно доказать, поскольку последствия предполагаемого небрежного обращения следует отличать от последствий основного состояния пациента, которое привело к необходимости лечения. Кроме того, оценка ущерба часто затруднена, потому что суд должен сравнить фактическое состояние и прогноз истца с гипотетическим состоянием и прогнозом, если бы пациент получил компетентное лечение. Суд должен компенсировать только травмы, причиненные небрежным обращением, а не какое-либо основное заболевание. В Болам Макнейр J на 587 заявлено, что ответчик должен был действовать в соответствии с практикой, принятой в качестве надлежащей «ответственной группой медиков». Позже, в 588 году, он сослался на «стандарт практики, признанный надлежащим компетентным разумным органом». Чтобы определить, является ли мнение ответственным, разумным или уважаемым, судить необходимо удостовериться, что при формировании своих взглядов эксперты сосредоточили свое внимание на вопросе сравнительных рисков и выгод и пришли к обоснованному выводу по этому вопросу. Например, в Хакс против Коул сообщается в (1993) 4 Med. L.R. 393 г., врач не смог вылечить пенициллином пациентку, страдавшую гнойными очагами на коже, хотя он знал, что существует риск послеродовой лихорадки. Sachs LJ сказал на 397:
"Когда доказательства показывают, что в профессиональной практике существует пробел, из-за которого риск серьезной опасности сознательно принимается, то, каким бы малым ни был риск, суд должен с тревогой изучить этот пробел, особенно если этого риска можно легко и без больших затрат избежать. Суд на основе анализа причин неприятия этих мер предосторожности считает, что в свете текущих профессиональных знаний нет надлежащей основы для пробела и что определенно неразумно, что эти риски должны были быть приняты, его функция состоит в том, чтобы констатировать этот факт и, где необходимо, заявить, что он представляет собой халатность. В таком случае, несомненно, впоследствии практика будет изменена в пользу пациентов ".
Точно так же в Эдвард Вонг Финанс Ко. Лтд. Против "Джонсон Стоукс энд Мастер" (1984) 1 AC 296, юристы завершили ипотечную сделку в «гонконгском стиле», а не в английском стиле. Тот факт, что этот стиль был принят почти повсеместно в Гонконге, не делает его разумным или ответственным, поскольку он не защищает от риска мошенничества. Таким образом, солиситоры несут ответственность за халатность, поскольку они должны были принять меры предосторожности против очевидного риска. Но лорды в Болито против Управления здравоохранения города и Хакни (1997) 4 AER 771 постановил, что судья очень редко может прийти к выводу о необоснованности взглядов, которых действительно придерживается компетентный медицинский эксперт.
Юридическая халатность
Солиситоры
Что касается адвокатов, Росс против Каунтерса [1979] 3 AER 580 утверждает, что юристы обязаны проявлять заботу как о своих клиентах, так и о третьих сторонах, которые понесли убытки или ущерб. В этом случае адвокаты не помешали бенефициару подтвердить завещание. Они признали халатность, но отрицали свою ответственность перед истцом, утверждая, что (i) солиситор несет ответственность только перед своим клиентом, а затем только по контракту, а не деликтным, и, следовательно, не может нести деликтную ответственность перед третьей стороной, (ii) по политическим причинам адвокат не должен нести ответственности за халатность перед кем-либо, кроме своего клиента, и (iii) что в любом случае у истца не было оснований для иска из-за халатности, поскольку понесенный ущерб был чисто финансовым.
Применение принципов в Hedley Byrne & Co Ltd против Heller & Partners Ltd и Донохью v Стивенсон [1932] AC 562, адвокат, которому клиент дал указание провести транзакцию, которая принесет выгоду третьей стороне, обязан проявлять осторожность по отношению к третьей стороне при выполнении этой транзакции, поскольку третья сторона является человек, находящийся в его непосредственном созерцании, как человек, который может быть настолько тесно и напрямую затронут своими действиями или бездействием, что он может разумно предвидеть, что третья сторона может быть повреждена этими действиями или бездействием. Это было подтверждено в Уайт v Джонс [1995] 1 AER 691, который применялся Caparo Industries plc - Дикман [1990] 1 AER 568 постановление, что существует тесная и прямая связь, которая по закону определяется как близость или соседство; и ситуация такова, что справедливо, справедливо и разумно, чтобы закон возлагал обязанность данного объема на одну сторону в пользу другой. Но в Карр-Глинн v Фрирсонс [1997] 2 AER 614 солиситор допустил неуверенность в том, будет ли составленное завещание эффективным. Завещатель обязался найти информацию, необходимую для прояснения вопроса. Она умерла более чем через три года без проверки завещания. Уайт v Джонс был отмечен, потому что завещатель взяла на себя обязанность проявлять заботу, но суд критически отнесся к тому, что поверенные не отправили письмо с напоминанием. Прецедентное право также указывает на необходимость для юридических фирм вести подробные записи о посещаемости.
Гран Джелато Лтд. Против Ричклифф (Груп) Лтд. (1992) Ch 560 включает ответы адвоката на предварительные запросы в сделке по передаче права собственности. Следовательно, можно было предвидеть, что другие будут полагаться на полученные ответы, но суд постановил, что обязанности проявлять осторожность не было. Адвокат несет профессиональную заботу о клиенте и ни перед кем другим. Он или она подчиняется профессиональным правилам и стандартам и несет обязанности перед судом как один из его должностных лиц. Таким образом, как правило, действуя от имени продавца земли, адвокат не несет обязательств перед покупателем. По аналогии, Аль-Кандари против J.R. Brown & Co. (1988) QB 665 постановил, что адвокат, действующий от имени стороны в состязательном судебном разбирательстве, не обязан проявлять осторожность перед оппонентом этой стороны. Это семейное дело, касающееся оспариваемой опеки, когда муж ранее похитил двоих детей сторон. Адвокаты взяли на себя обязательство держать паспорт мужа (в котором указаны имена детей) под своим контролем. Bingham LJ сказал на 675:
"В обычном ходе состязательного судебного разбирательства адвокат не обязан проявлять заботу о противнике своего клиента. Теория, лежащая в основе такого судебного разбирательства, заключается в том, что правосудие будет лучше всего, если каждая сторона, отдельно и независимо консультируемая, попытается в рамках закона и уместность и надлежащая практика для достижения наилучшего результата для себя, который он разумно может получить без учета интересов другой стороны. Обязанность солиситора в тех же пределах состоит в том, чтобы помочь своему клиенту в этом стремлении, хотя мудрый солиситор может часто советуют, что лучший результат будет включать в себя элемент компромисса, уступок или торга. Обычно, однако, в оспариваемых гражданских судебных процессах надлежащая забота солиситора состоит в том, чтобы сделать то, что лучше всего для его клиента, без учета интересов его оппонента. "
Кроме того, что, возможно, наиболее поразительно, было высказано мнение, что адвокат, консультирующий клиента о предполагаемых сделках с его собственностью в течение его жизни, не несет ответственности перед потенциальным бенефициаром в соответствии с тогдашней волей клиента, на которого может быть нанесен ущерб. В Кларк против Брюса Ланса и Ко. (1988) 1 WLR 881, было признано, что солиситоры могут иногда давать советы, которые наносят прямой ущерб интересам других лиц, состоящих в отношениях с клиентом. Но до тех пор, пока этот совет согласуется с обязанностями перед клиентом, третья сторона не несет ответственности. В исключительных случаях солиситоры принимали на себя ответственность перед истцом, то есть в ситуациях, аналогичных хранению фонда от имени обеих сторон спора до его разрешения.
Барристеры
В Hedley Byrne & Co Ltd против Heller & Partners Ltd было установлено правило, что независимо от контракта, если кто-то, обладающий особыми навыками, обязуется применить этот навык для помощи другому человеку, который полагается на этот навык, возникнет обязанность проявлять осторожность. Тот факт, что адвокат не заключал договор со своим адвокатом или клиентом, перестал служить основанием для оправдания иммунитета. Тем не менее, единогласно приняв решение, лорд Рид сказал в Рондель против Уорсли (1969) 1 AC 191 at 227, что древний иммунитет должен сохраняться по соображениям «государственной политики, [которая] не является неизменной». (Роксбург 1968 ) В Саиф Али v Сидней Смит, Митчелл и Ко. (1980) AC 198 рассматривался объем иммунитета. Лорд Уилберфорс сказал на 213, что «... барристеры ... имеют особый статус, так же как судебное разбирательство имеет особый характер: в общественных интересах необходим определенный иммунитет, даже если в некоторых редких случаях человек может понести убытки. . " (Хилл 1986 ) Когда s51 Закон о Верховном суде 1981 г. (заменен s4 Закон о судах и юридических услугах 1990 года ) ввел право выносить судебные приказы о неоправданных расходах против практикующих юристов, Райдехал - Хорсфилд (1994) Глава 205 постановила, что приказы могут быть отданы против адвокатов лично. Что касается уголовных процессов, то обвиняемый не обязан проявлять заботу о подсудимом: Эльгузули-Даф против комиссара полиции мегаполиса (1995) QB 335. Если обвиняемый признан виновным после полного и справедливого судебного разбирательства, средством правовой защиты является апелляция. Попытка оспорить обвинительный приговор путем предъявления иска защитнику будет являться процессуальным нарушением: Хантер против главного констебля полиции Уэст-Мидлендса (1982) AC 529. Если после безуспешной апелляции будет подана какая-либо жалоба, единственным законным средством для рассмотрения будет Комиссия по рассмотрению уголовных дел, даже если этот орган не имеет достаточных ресурсов. Но оставался вопрос, можно ли продолжить гражданский иск, если апелляция будет успешной. (Трость 1996 )
В Артур Дж. Холл и Ко. Против Саймонса (2000) 3 AER 673,[1] Законодатели пересмотрели вопросы государственной политики. Решающим фактором была обязанность барристера в суде в соответствии с разделами 27 (2A) и 28 (2A) Закона о судах и юридических услугах 1990 года (добавлен в соответствии с разделом 42 Закона о доступе к правосудию 1999 года). Вопрос заключался в том, нужен ли иммунитет для того, чтобы адвокаты уважали свои обязанности перед судом. В 1967 году ответ заключался в том, что заявления о халатности могут подорвать эту обязанность и предоставить адвокатам особый статус. В настоящее время сравнение с другими профессионалами показало, что иммунитет адвокатов против судебного преследования по неосторожности является аномальным. Разрешение гражданского иска вряд ли приведет к потоку исков, и, даже если некоторые жалобы все же появятся, истец, утверждающий, что плохая адвокатская деятельность привела к неблагоприятному исходу, столкнется с очень большой трудностью, продемонстрировав, что лучший стандарт адвокатской деятельности привел бы к более благоприятный исход. Незаслуженные и досадные претензии к адвокатам просто исключаются. Таким образом, сохранение иммунитета в пользу адвокатов в гражданских или уголовных делах больше не отвечало общественным интересам. Это не означало, что Рондель против Уорсли было ошибочно решено. Но в современном мире это решение больше не отражает общественную политику. Основания неприкосновенности адвокатов ушли. И точно такие же рассуждения применимы к адвокатам.
Свидетели
С Уотсон против М'Эвана (1905) AC 480,[2] Английский закон разрешает публичный политический иммунитет любому свидетелю, включая тех, кто дает показания, которые являются «ложными и оскорбительными» или просто небрежны. В Эванс v Лондонский госпитальный медицинский колледж (1981) 1 WLR 184, Дрейк Дж. Сказал, что в уголовном судопроизводстве иммунитет распространяется на «заявление ... сделанное с целью возможного действия или судебного преследования и в то время, когда рассматривается возможное действие или судебное преследование. . " Он также считал, что иммунитет распространяется на «… действия свидетелей при сборе или рассмотрении материалов, по которым он может быть вызван для дачи показаний». В Стэнтон v Каллаган (1999) 2 WLR 745,[3] Чедвик LJ сказал:
"Мне кажется, что следующие положения поддерживаются властью, имеющей обязательную силу для этого суда: (1) свидетель-эксперт, который дает показания в суде, не имеет права на иск в отношении всего, что он говорит в суде, и этот иммунитет распространяется на содержание отчета, который он принимает в качестве своих доказательств или включает в них; (2) если эксперт-свидетель дает показания в суде, иммунитет, которым он пользовался бы в отношении этих доказательств, не может быть опровергнут иском, основанным на заключении и (3) иммунитет не распространяется на защиту эксперта, который был нанят для консультирования по существу иска стороны в судебном разбирательстве, от иска стороны, к которой он был привлечен в отношении этого совета, несмотря на то, что в то время, когда был дан совет, что эксперт будет свидетелем в суде, если этот судебный процесс будет продолжен, это было в размышлении ».
В Артур Дж. Холл и Ко. Против Саймонса (2000) УХЛ 38,[1] Лорд Хоффманн оправдал свою политику тем, что без иммунитета свидетели «... неохотно помогали бы суду». В Даркер и другие против главного констебля полиции Уэст-Мидлендса (2000) 3 WLR 747, заявитель утверждал, что сотрудники полиции вступили в сговор с информатором с целью подделки и манипулирования записями доказательств. Лорд Клайд подтвердил иммунитет для подготовки протокола для использования в суде. Он сказал:
"Подводя черту в любом конкретном случае, может потребоваться точно изучить, что было сделано и насколько тесно это было связано с судебным разбирательством ... Причина признания в пользу иммунитета вещей, сказанных или сделанных без стены суда призваны предотвратить любое сопутствующее нападение на свидетеля и обойти иммунитет, которым он или она могут пользоваться в суде ".
Это подтверждает общий принцип, согласно которому свидетель не несет ответственности перед кем-либо в отношении показаний, данных суду. Единственная обязанность - сказать правду. В части 35.3 Правила гражданского судопроизводства, обязанность эксперта состоит в том, чтобы помогать суду, и эта обязанность «отменяет» любые обязательства, которые могут быть перед клиентом или лицом, которое инструктирует и / или платит ему или ей.
Однако положение в отношении свидетелей-экспертов было изменено решением Верховный суд в 2011 году в Джонс против Кейни, который отменил Стэнтон v Каллаган. Как и прежде, эксперт будет нести ответственность перед своим клиентом за совет, который предоставляется клиенту и на который он полагается в соответствии с обычными принципами. Однако в результате этого решения эксперт, который представляет отчет, представленный в суде в качестве доказательств, больше не пользуется иммунитетом от исков по искам о халатности или нарушении контракта (хотя иммунитет в отношении диффамации сохраняется).
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б Артур Дж. С. Холл и Ко против Саймонса [2000] УКХЛ 38, 3 AER 673
- ^ Уотсон против М'Эвана (1905) AC 480
- ^ Стэнтон v Каллаган (1999) 2 WLR 745
- Трость, Питер (1996). Правонарушение и экономические интересы. 2. Оксфорд: Clarendon Press. ISBN 0-19-876429-4.
- Хедли, Стив (1995). «Восстановление утраченного наследия: Уайт против Джонса в лордах ". Интернет-журнал текущих правовых вопросов. 1.
- Хилл, Джонатан (1986). «Судебные разбирательства и халатность: сравнительное исследование». Оксфордский журнал юридических исследований. 6: 183.
- Юридическая школа Inns of Court (2004 г.). Расширенное гражданское разбирательство (профессиональная халатность) на практике. Серия руководств по стержню Blackstone Bar. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-926425-2.
- Пауэлл, Джон; Стюарт, Роджер; Джексон, Руперт М (2002). Джексон и Пауэлл о профессиональной халатности. Библиотека общего права. Лондон: Sweet & Maxwell. ISBN 0-421-79220-5.
- Роксбург (1968). «Рондель против Уорсли: историческая справка». Ежеквартальный обзор закона. 84: 178.
- Роксбург (1969). «Рондель против Уорсли: Иммунитет коллегии адвокатов». Ежеквартальный обзор закона. 84: 513.
- Tettenborn, A.M .; Асиф, Джалил; Планкетт, Кристофер; Гудман, Эндрю; Уилби, Дэвид (2003). Отчеты о профессиональной халатности и ответственности. Лондон: Sweet & Maxwell. ISBN 0-421-83960-0.