Возможная причина - Proximate cause
Часть общее право серии |
Закон о правонарушениях |
---|
Преднамеренные правонарушения |
Правонарушения собственности |
Защиты |
Халатность |
Правовая ответственность |
Неприятность |
Высокопоставленные проступки |
Экономические правонарушения |
Ответственность и средства правовой защиты |
Долг перед посетителями |
Другой общее право области |
|
В закон, а возможная причина является событием, в достаточной степени связанным с травмой, чтобы суды сочли это событие причиной этой травмы. Есть два типа причинность в законе: действительная причина и ближайшая (или юридическая) причина. Фактическая причина определяется проверкой «кроме»: если бы не действие, результата не было бы.[1] (Например, но для запуска красный свет, то столкновение не произошло бы.) Действие является необходимым условием, но может не быть достаточным условием для полученной травмы. Существуют несколько обстоятельств, когда но для теста неэффективен (см. Но для теста ). Поскольку причинно-следственную связь очень легко показать (если бы вы не остановились, чтобы завязать шнурок, вы бы не опоздали на поезд и не подверглись бы ограблению), используется второй тест, чтобы определить, достаточно ли близко действие к нанесению вреда. в «цепочке событий», чтобы иметь юридическую силу. Этот тест называется непосредственной причиной. Примерная причина является ключевым принципом страхования и связана с тем, как на самом деле произошла потеря или повреждение. Существует несколько конкурирующих теорий непосредственной причины (см. Прочие факторы ). Для того чтобы действие считалось причиняющим вред, должны быть выполнены оба критерия; Непосредственная причина - это юридическое ограничение по фактической причине.
Формальный латинский термин, означающий «но для» (фактической причины) причинной связи, sine qua non причинно-следственная связь.[2]
Но для теста
Существуют несколько обстоятельств, когда "но для" теста сложно, либо тест неэффективен. Основные примеры:
- Сопутствующие причины. Если два отдельных акта халатности в совокупности причинили вред третьей стороне, ответственность несет каждое лицо. Например, строитель небрежно оставляет обложку люк, и неосторожный Водитель по неосторожности зажимает пешеход, заставив пешехода упасть в открытый люк. И строительный рабочий, и неосторожный водитель несут равную ответственность за нанесение травм пешеходу. Этот пример подчиняется но для теста. Травмы можно было избежать, устранив любой акт халатности, таким образом, каждый но для причина травмы.
- Достаточные комбинированные причины. Если травма возникла в результате двух отдельных действий по халатности, любого из которых было бы достаточно для причинения вреда, ответственность несут оба участника. Например, двое отдыхающих в разных частях леса по неосторожности покидают свои дома. костры без присмотра. А лесной пожар результатов, но в результате любого пожара был бы нанесен одинаковый материальный ущерб. Оба туриста несут равную ответственность за любой ущерб. Известен случай, подтверждающий этот принцип в Соединенных Штатах. Кори против Хейвнера.[3]
- В Соединенных Штатах правило Саммерс против Тайса считает, что если две стороны действовали небрежно, но только одна из них причиняет вред третьей стороне, бремя доказывания того, что они были нет причина травмы. В этом случае двое охотников по неосторожности обстреляли свои ружья в направлении своего проводника, а гранула застрял в его глазу. Поскольку невозможно было сказать, какой охотник произвел выстрел, вызвавший травму, суд признал обоих охотников ответственными.[4]
- Доказательства доли рынка.[5] Травма или болезнь вызваны взаимозаменяемый продукт всех производителей объединился в судебный процесс. Травма или заболевание вызваны опасностью конструкции, поскольку было установлено, что каждый из них продал один и тот же тип продукта таким образом, что это сделало его неоправданно опасным, невозможно определить конкретного производителя продукта или продуктов, которые привели к Травма или болезнь истца, и к судебному иску присоединилось достаточное количество производителей взаимозаменяемого продукта, которые составляют значительную долю рынка. Любой ущерб затем будут разделены в соответствии с долей рынка.
Поскольку причинно-следственную связь очень легко показать и она не назначает виновность (но для дождя вы бы не разбили свою машину - дождь не является виновным с моральной или юридической точки зрения, но все же представляет собой причину), существует второй тест, используемый для определения того, достаточно ли действие близко к причинению вреда в цепочке событий "быть виновной по закону причиной причинения вреда. Этот тест называется ближайшей причиной, от латинского Proxima Causa.
Прочие факторы
Есть несколько конкурирующих теорий непосредственной причины.
Предсказуемость
Наиболее распространенным критерием непосредственной причины в американской правовой системе является предсказуемость. Он определяет, можно ли было разумно спрогнозировать ущерб в результате действия. В большинстве случаев тест используется только в отношении типа вреда. Например, можно предвидеть, что бросок бейсбольного мяча в кого-то может вызвать у него ранение тупым предметом. Но ближайшая причина все равно соблюдается, если брошенный бейсбольный мяч не попадает в цель и сбивает тяжелый предмет с полки позади себя, что приводит к травме тупым предметом. Об этом свидетельствует дело Корриган против НИУ ВШЭ (2011 IEHC 305).
Это также известно как правило «экстраординарного в ретроспективе».[6]
Прямая причинность
Прямая причинность - это тест меньшинства, который касается только метафизической концепции причинности.[7] Не имеет значения, насколько предсказуемым будет результат, если физическая активность нарушившего правила может быть связана с тем, что произошло на самом деле. Основная идея прямой причинно-следственной связи состоит в том, что между действием и причиненным в результате ущербом нет никаких причин. У промежуточной причины есть несколько требований: она должна 1) быть независимой от первоначального действия, 2) быть добровольным человеческим действием или ненормальным природным событием, и 3) возникать во времени между первоначальным действием и причинением вреда.
Прямая причинно-следственная связь - единственная теория, которая касается только причинно-следственной связи и не принимает во внимание виновность первоначального действующего лица.
Повышение риска / причинно-следственная связь
Истец должен продемонстрировать, что действия ответчика увеличивают риск причинения конкретного вреда, понесенного истцом. Если действие будет повторено, вероятность причинения вреда соответственно увеличится. Это также называется предсказуемый риск.
Вред в пределах риска
Тест «Вред в пределах риска» (HWR) определяет, принадлежала ли жертва к классу лиц, которым можно предвидеть вред, и был ли вред предсказуемым в рамках класса рисков. Это самый строгий тест на причинно-следственную связь, известный благодаря Бенджамин Кардозо в Палсграф против Long Island Railroad Co. дело под Нью-Йорком государственный закон.[8]
Первый элемент теста считается выполненным, если пострадавший был членом класса людей, которые могут подвергнуться риску травмы в результате действия. Например, пешеход, как ожидаемый пользователь тротуаров, относится к классу людей, подвергающихся риску при движении по тротуару, тогда как водитель, который отвлекается на другого водителя, едущего по тротуару, и, следовательно, врезается в столб электросети, не является.
Тест HWR больше не используется, за исключением Нью-Йорк закон. При его использовании учитывается класс пострадавших, а не тип причиненного вреда. Основная критика этого теста состоит в том, что он в первую очередь касается виновности, а не фактической причинности.
«Правило риска»
На что ссылаются составители Второго и Третьего утверждений Закон деликтов как тест на «масштаб риска»,[9] Термин «правило риска» был введен деканом юридического факультета Техасского университета Робертом Китоном.[10] Правило состоит в том, что «ответственность субъекта ограничивается физическим ущербом, который возникает в результате рисков, сделавших поведение субъекта противоправным».[11] Таким образом, оперативный вопрос заключается в том, «каковы были конкретные риски, которые сделали поведение субъекта небрежным?» Если полученная травма не является результатом одного из этих рисков, выздоровление невозможно. Два примера иллюстрируют этот принцип:
- Классическим примером является случай, когда отец дает своему ребенку заряженное ружье, которое она по неосторожности бросает истцу в ногу, что приводит к травме. Истец утверждает, что предоставление ребенку заряженного пистолета является небрежностью и что такая халатность стала причиной травмы, но этот аргумент не соответствует действительности, поскольку травма не возникла в результате риска, в результате которого поведение было небрежным. Риск, сделавший такое поведение небрежным, заключался в риске случайного выстрела ребенком из пистолета; причиненный вред мог также легко возникнуть в результате передачи ребенку незаряженного пистолета.[12]
- Еще один пример, знакомый студентам-юристам, - это владелец ресторана, который хранит крысиный яд над грилем в его ланче. История гласит, что во время обеда банка взрывается, серьезно травмируя повара, который готовит еду на кухне. Шеф-повар подает в суд на владельца за халатность. Повар может не поправиться. Хранить крысиный яд над грилем было небрежно, потому что это было связано с риском того, что повар может случайно принять его за специю и использовать в качестве ингредиента в рецепте. Взрыв контейнера и последующее ранение шеф-повара не сделали выбор места для хранения опасным.[13]
Наиболее очевидное возражение против этого подхода состоит в том, что он требует от судов рассмотрения бесконечной возможности возникновения гипотетических ситуаций.[14] Такое начинание может не только быть бесполезным, но и в этом подходе отсутствует даже минимальная точность, чтобы стороны могли предсказать исходы и результаты во время судебного разбирательства. Несмотря на и без того сложный характер этого и других вопросов, касающихся непосредственной или юридической причины, этот гибкий стандарт может быть неправильно использован дружественными к истцу или сторонником защиты судьями в попытках отстоять свои собственные личные взгляды в отношении применимости деликтного права.
Полемика
Доктрина непосредственной причины заведомо сбивает с толку. Доктрина сформулирована на языке причинно-следственной связи, но в большинстве случаев, когда непосредственная причина активно оспаривается, не существует большого реального спора о том, что ответчик, кроме как, причинил вред истцу. Доктрина фактически используется судьями в некоторой степени произвольно, чтобы ограничить объем ответственности ответчика подмножеством общего класса потенциальных истцов, которым, возможно, был причинен некоторый ущерб в результате действий ответчика.[15]
Например, в двух известных Родственник Транзит дела из 2-й контур (упражнения адмиралтейство юрисдикция над Нью-Йорк инцидент), было ясно, что неправильная швартовка лодки может привести к риску того, что эта лодка унесет прочь и врезается в другую лодку, и что обе лодки могут врезаться в мост, который рухнет и заблокирует реку, и, в свою очередь, обломки мог затопить землю, прилегающую к реке, а также предотвратить движение транспорта через реку до тех пор, пока она не будет очищена. Но по непосредственной причине владельцы собственности, прилегающей к реке, могли Сью (Родич I), но не владельцы лодок или грузов, которые не могли двигаться, пока река не открылась заново (Родственник II).[16]
Поэтому в финальной версии Пересмотр (третий), Правонарушения: ответственность за физический и эмоциональный вред, опубликованный в 2010 г. Американский юридический институт утверждал, что непосредственная причина должна быть заменена объемом ответственности. Глава 6 Пересчета озаглавлена «Объем ответственности (предполагаемая причина)». Он начинается со специальной записки, объясняющей решение Института переосмыслить концепцию с точки зрения «объема ответственности», поскольку она не включает истинную причинно-следственную связь, а также включить «ближайшую причину» в название главы в круглых скобках, чтобы помочь судьям и юристам понять связь между старой и новой терминологией. Институт добавил, что он «горячо надеется», что в скобках не будет необходимости в будущей четвертой поправке о правонарушениях.[17]
Эффективная ближайшая причина
Родственная доктрина - доктрина страхового права эффективная ближайшая причина. Согласно этому правилу, чтобы определить, возникла ли потеря по причине, предусмотренной страховой полис, суд ищет преобладающую причину, которая приводит в движение цепь событий, повлекших за собой убытки, которые не обязательно могут быть последний событие, непосредственно предшествовавшее проигрышу. Многие страховщики пытались заключить договор вокруг эффективной ближайшей причины с помощью оговорок о «антиконкурентной причинности» (ACC), в соответствии с которыми, если покрываемая причина и непокрытая причина объединяются, чтобы вызвать убыток, убыток не покрывается.
Оговорки ACC часто используются в юрисдикциях, где страховка имущества обычно не включает страхование от наводнения и прямо исключает покрытие от наводнений. Классический пример того, как работают предложения ACC, - это когда ураган поражает здание ветром и опасностями наводнения в то же время. Если позже доказательства покажут, что ветер сдул крышу здания, а затем повреждение водой возникло только потому, что не было крыши, препятствующей попаданию дождя, покрытие будет, но если здание одновременно будет затоплено (т. Е. Потому, что дождь вызвал близлежащий водоем, который может подняться или просто затопить местную канализацию), пункт ACC полностью заблокирует покрытие для весь убыток (даже если владелец здания мог бы отнести ущерб к ветру и наводнению).
Меньшинство юрисдикций постановило, что положения ACC не имеют исковой силы по сравнению с государственной политикой, но, как правило, они подлежат исполнению в большинстве юрисдикций.[18]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Марч против Страмаре (E & MH) Pty Ltd [1991] HCA 12, (1991) 171 CLR 506, Высший суд (Австралия).
- ^ «Что такое« непосредственная причина »? - Rottenstein Law Group LLP».
- ^ Кори против Хейвнера, 182 масс. 250.
- ^ Саммерс против Тайса, 199 P.2d 1 (Cal.1948).
- ^ Видеть Синделл против Abbott Labs.
- ^ Видеть Пересмотр (второй) правонарушений.
- ^ In re Arbitration Between Polemis and Furness, Withy & Co. Ltd., 3 K.B. 560 (1921)
- ^ Палсграф против Long Island Rail Road Co., 162 н. Э. 99 (Нью-Йорк, 1928 г.).
- ^ См. ПОВТОРНОЕ (ТРЕТЬЕ) ПОВРЕЖДЕНИЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗА ФИЗИЧЕСКИЙ ВРЕД § 29 cmt. d (Предлагаемый окончательный проект № 1, 2005 г.); ПОВТОРЕНИЕ (ВТОРОЕ) ИСКОВ § 281 cmt. г (1965).
- ^ РОБЕРТ Э. КИТОН, ПРАВОВАЯ ПРИЧИНА В ЗАКОНЕ 9–10 (1963).
- ^ ПОВТОРНОЕ (ТРЕТЬЕ) ИСКУССТВО: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ВРЕДА § 29 (Предлагаемый окончательный проект № 1, 2005 г.).
- ^ Бенджамин К. Зипурски, Предсказуемость в нарушении, обязанности и непосредственная причина, 44 Wake F. L. Rev. 1247, 1253 (2009). Полный текст статьи доступен на сайте http://lawreview.law.wfu.edu/documents/issue.44.1247.pdf. Аккорд Любиц против Уэллса, 113 A. 2d 147 (Conn. 1955).
- ^ Точную этимологию этой гипотезы проследить сложно. Адаптации изложены и обсуждаются в Джозеф В. Гланнон, Закон о правонарушениях: примеры и объяснения (3-е изд. 2005 г.) и Джон С. П. Голдберг, Энтони Дж. Себок и Бенджамин С. Зипурски, Закон о правонарушениях: ответственность и возмещение (2004 г.) ) среди других.
- ^ "Когда ответчики ходатайствуют об установлении того, что ущерб истца выходит за рамки ответственности с точки зрения закона, суды должны сначала рассмотреть весь спектр вреда, которому может угрожать поведение ответчика, которое присяжные могут найти в качестве основания для определения такого поведения как оскорбительного Затем суд может сравнить ущерб, причиненный истцу, с диапазоном вреда, которому может подвергнуться ответчик, чтобы определить, может ли разумное жюри найти первое среди последних ". ПОВТОРНОЕ (ТРЕТЬЕ) ИСКУССТВО: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗА ФИЗИЧЕСКИЙ ВРЕД § 29 cmt. d (Предлагаемый окончательный проект № 1, 2005 г.).
- ^ PPG Indus., Inc. против Transamerica Ins. Co., 20 кал. 4-е 310, 316 (1999).
- ^ Видеть In re Kinsman Transit Co., 338 F.2d 708 (2-й округ 1964 г.) и Kinsman Transit Co. против города Баффало, 388 F.2d 821 (2-й округ 1968 г.).
- ^ Американский юридический институт (2010). Формулировка Закона Третий, Правонарушения: ответственность за физический и эмоциональный вред. Сент-Пол: Издатели Американского юридического института. С. 492–493. ISBN 9780314801340.
- ^ Леонард против общенационального Mut. Ins. Co., 499 F.3d 419 (5-й округ 2007 г.) (исследования).
дальнейшее чтение
- Майкл С. Мур, Метафизика причинного вмешательства, 88 калиф л. rev. 827 (2000).
- Леон А. Грин, Обоснование приближенной причины (1927).