Положение о равной защите - Equal Protection Clause
Эта статья является частью серия на |
Конституция Соединенные Штаты |
---|
Преамбула и статьи |
Поправки к Конституции |
Нератифицированные поправки: |
История |
Полный текст |
|
В Положение о равной защите из текста Четырнадцатая поправка к Конституции Соединенных Штатов. Положение, вступившее в силу в 1868 году, предусматривает, что «ни один штат ... не может отказывать любому лицу, находящемуся под его юрисдикцией, в равной защите закона». Он требует, чтобы лица, находящиеся в аналогичных ситуациях, пользовались равным правом.[1][2][3]
Основным мотивом для этого пункта было подтверждение положений о равенстве, содержащихся в Закон о гражданских правах 1866 г., который гарантировал всем гражданам гарантированное право на равную защиту закона. В целом Четырнадцатая поправка ознаменовала собой большой сдвиг в американском конституционализме, применив значительно больше конституционных ограничений к штатам, чем применялось до гражданская война.
Значение клаузулы о равной защите было предметом многочисленных споров и послужило поводом для известной фразы "Равное правосудие перед законом ". Этот пункт послужил основанием для Браун против Совета по образованию (1954), Верховный суд решение, которое помогло разобрать расовая сегрегация, а также основание для многих других решений, отвергающих дискриминацию и фанатизм по отношению к людям, принадлежащим к различным группам.
Хотя сама статья о равной защите применяется только к правительствам штата и местным властям, Верховный суд постановил, что Боллинг против Шарпа (1954), что Положение о надлежащей правовой процедуре из Пятая поправка тем не менее, предъявляет различные требования равной защиты к федеральному правительству через обратное включение.
Текст
Положение о равной защите находится в конце Раздела 1 Четырнадцатой поправки:
Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Ни один штат не может принимать или обеспечивать соблюдение каких-либо законов, ограничивающих привилегии или иммунитеты граждан Соединенных Штатов; ни один штат не может лишать какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры; и не отказывать никому в пределах своей юрисдикции в равной защите закона. [курсив мой]
Фон
Хотя равенство перед законом является американской правовой традицией, возможно, восходящей к Декларации независимости,[4] формальное равенство для многих групп оставалось недостижимым. До принятия поправок к реконструкции, которые включали положение о равной защите, американский закон не распространял конституционные права на чернокожих американцев.[5] Черные люди считались ниже белых американцев и подвергались рабству движимого имущества в рабовладельческие государства до Прокламация об освобождении и ратификация Тринадцатая поправка.
Даже черные американцы, которые были не порабощенный отсутствовали многие важные юридические средства защиты.[5] В 1857 г. Дред Скотт против Сэндфорда решение, Верховный суд отклонил аболиционизм и определил, что черные мужчины, свободные или в неволе, не имели юридических прав в соответствии с Конституцией США в то время.[6] В настоящее время многие историки считают, что это судебное решение поставило Соединенные Штаты на путь гражданской войны, которая привела к ратификации поправок к Реконструкции.[7]
До и во время Гражданской войны в южных штатах запрещалось выступление про-союзных граждан, защитников рабства и северян в целом, поскольку Билль о правах не распространялся на штаты в такие времена. Во время Гражданской войны многие южные штаты лишили гражданства многих белых и изгнали их из своего штата, фактически захватив их собственность. Вскоре после победы Союза в США. американская гражданская война, то Тринадцатая поправка был предложен Конгрессом и ратифицирован штатами в 1865 г., отмена рабство. Впоследствии многие бывшиеКонфедерат государства затем приняли Черные коды после войны, когда эти законы серьезно ограничивали права чернокожих владеть свойство, включая недвижимость (Такие как недвижимость ), и многие формы личная собственность, и сформировать юридически обязательные контракты. Такие коды также устанавливают более жесткие уголовные последствия для черных, чем для белых.[8]
Из-за неравенства, налагаемого черными кодами, Конгресс, контролируемый республиканцами, принял Закон о гражданских правах 1866 г.. Закон предусматривал, что все лица, родившиеся в Соединенных Штатах, являются гражданами (вопреки решению Верховного суда 1857 г. Дред Скотт против Сэндфорда ), и требовал, чтобы "граждане всех раса и цвет ... [имеют] полное и равное преимущество всех законов и процедур для обеспечения безопасности личности и собственности, как и белые граждане ".[9]
Президент Эндрю Джонсон наложил вето на Закон о гражданских правах 1866 года из-за опасений (помимо прочего), что Конгресс не имеет конституционных полномочий для принятия такого закона. Такие сомнения были одним из факторов, которые побудили Конгресс начать разработку и обсуждение того, что станет Положением о равной защите Четырнадцатой поправки.[10][11] Кроме того, Конгресс хотел защитить белые юнионисты которые подвергались личным и юридическим нападкам в бывшей Конфедерации.[12] Усилием руководил Радикальные республиканцы обеих палат Конгресса, включая Джон Бингэм, Чарльз Самнер, и Таддеус Стивенс. Наиболее влиятельным из этих людей был Джон Бингем, который был основным автором и составителем статьи о равной защите.
В Южный штаты выступали против Закона о гражданских правах, но в 1865 году Конгресс, осуществляя свои полномочия в соответствии со статьей I, раздел 5, пункт 1 Конституции, «быть судьей ... квалификаций своих собственных членов», исключил южан от Конгресса, заявив, что их штаты, восставшие против Союза, поэтому не могут избирать членов в Конгресс. Это был факт - тот факт, что Четырнадцатая поправка была принята "крупа Конгресс, который разрешил Конгресс Конгрессом принять четырнадцатую поправку и впоследствии предложил штатам. Ратификация поправки бывшими штатами Конфедерации была наложена в качестве условия их принятия обратно в Союз.[13]
Ратификация
С возвращением к оригинальному толкованию Конституции многие задаются вопросом, что было задумано составителями поправок к реконструкции во время их ратификации. 13-я поправка отменила рабство, но неясно, в какой степени она защищает другие права.[14] После 13-й поправки Юг начал вводить черные кодексы, которые были ограничительными законами, стремящимися удерживать черных американцев в неполноценном положении. 14-я поправка была ратифицирована нервными республиканцами в ответ на усиление кодексов Блэка.[14] Эта ратификация была во многих отношениях неправильной. Сначала было несколько штатов, которые отклонили 14-ю поправку, но когда в результате реконструкции были созданы их новые правительства, эти новые правительства приняли поправку.[15] Также были два штата, Огайо и Нью-Джерси, которые приняли поправку, а затем приняли резолюции, отменяющие это принятие. Аннулирование принятия двумя штатами было сочтено незаконным, и Огайо и Нью-Джерси были включены в число тех, кто ратифицировал поправку.[15]
Многие историки утверждали, что 14-я поправка изначально не предназначалась для предоставления широких политических и социальных прав гражданам, а вместо этого была направлена на укрепление конституционности Закона о гражданских правах 1866 года.[16] Хотя широко распространено мнение, что это была основная причина ратификации Четырнадцатой поправки, многие историки придерживаются гораздо более широкой точки зрения. Распространено толкование того, что Четырнадцатая поправка всегда предназначалась для обеспечения равных прав для всех жителей Соединенных Штатов.[17] Этот аргумент был использован Чарльз Самнер когда он использовал 14-ю поправку в качестве основы для своих аргументов в пользу расширения защиты, предоставляемой чернокожим американцам.[18]
Хотя положение о равной защите является одной из наиболее цитируемых идей в теории права, во время ратификации 14-й поправки ему уделялось мало внимания.[19] Вместо этого ключевым принципом Четырнадцатой поправки на момент ее ратификации было Положение о привилегиях и иммунитетах.[16] Этот пункт был направлен на защиту привилегий и иммунитетов всех граждан, в том числе чернокожих.[20] Объем этого пункта был существенно сужен после Случаи бойни в котором было определено, что привилегии и иммунитеты гражданина обеспечиваются только на федеральном уровне и что навязывание этого стандарта штатам было чрезмерным усилием правительства.[17] Даже в этом решении о приостановке Суд по-прежнему признал контекст, в котором была принята Поправка, заявив, что знание зла и несправедливости, с которыми была призвана бороться 14-я поправка, является ключевым моментом в нашем правовом понимании ее последствий и целей.[21] С сокращением статьи о привилегиях и иммунитетах юридические аргументы, направленные на защиту прав чернокожего американца, стали более сложными, и именно тогда статья о равной защите начала привлекать внимание к аргументам, которые она могла усилить.[16]
Во время дебатов в Конгрессе рассматривалось более одной версии статьи. Вот первая версия: «Конгресс будет иметь власть принимать все законы, которые будут необходимы и уместны для обеспечения ... всем лицам в нескольких штатах равной защиты в правах на жизнь, свободу и собственность».[22] Бингхэм сказал об этой версии: «Это наделяет Конгресс полномочиями следить за тем, чтобы защита, предоставляемая законами штатов, была равной в отношении жизни, свободы и собственности для всех людей».[22] Главным противником первой версии был конгрессмен. Роберт С. Хейл из Нью-Йорка, несмотря на публичные заверения Бингхэма о том, что «ни при каких обстоятельствах нельзя заставить ее работать в штате Нью-Йорк, пока она занимает свое нынешнее гордо положение».[23]
Однако Хейл проголосовал за окончательную версию. Когда сенатор Джейкоб Ховард представил эту окончательную версию, он сказал:[24]
Он запрещает повешение черного человека за преступление, за которое белый человек не должен быть повешен. Он защищает чернокожего человека в его основных правах как гражданина тем же щитом, которым он набрасывает белого человека. Не должно ли быть сейчас времени, когда одна мера справедливости должна быть отнесена к члену одной касты, тогда как другая и другая мера - к члену другой касты, причем обе касты в равной степени являются гражданами Соединенных Штатов, оба обязаны подчиняться одним и тем же законам, нести бремя одного и того же правительства, и оба в равной степени несут ответственность перед правосудием и перед Богом за дела, совершаемые в теле?
В 39-й Конгресс США предложила четырнадцатую поправку 13 июня 1866 года. Разница между первоначальной и окончательной версиями статьи заключалась в том, что окончательная версия говорила не только о «равной защите», но и о «равной защите со стороны законов». Джон Бингхэм сказал в январе 1867 года: «Ни один штат не может отказать любому человеку в равной защите закона, включая все ограничения для личной защиты каждой статьи и раздела Конституции. ..."[25] К 9 июля 1868 года три четверти штатов (28 из 37) ратифицировали поправку, и именно тогда положение о равной защите стало законом.[26]
Ранняя история после ратификации
Бингхэм сказал в речи 31 марта 1871 года, что этот пункт означает, что ни один штат не может отказать кому-либо в «равной защите Конституции Соединенных Штатов ... [или] каких-либо прав, которые она гарантирует всем людям», и не отказывать никому в «каких-либо правах, закрепленных за ним законами и договорами Соединенных Штатов или такого государства».[27] В то время значение равенства варьировалось от одного государства к другому.[28]
Четыре из первоначальных тринадцати штатов никогда не принимали никаких законов, запрещающих межрасовый брак, и другие штаты разделились по этому вопросу в эпоху Реконструкции.[29] В 1872 г. Верховный суд Алабамы постановил, что запрет штата на смешанные браки нарушает «основной принцип» Закона о гражданских правах 1866 года и статьи о равной защите.[30] Пройдет почти сто лет, прежде чем Верховный суд США рассмотрит это дело в Алабаме (Бернс против государства) в случае Лавинг против Вирджинии. В Ожоги, Верховный суд Алабамы заявил:[31]
Брак - это гражданский договор, и только этот характер регулируется муниципальным законодательством. Такое же право заключать контракт, которым пользуются белые граждане, означает право заключать любой контракт, который может заключить белый гражданин. Закон направлен на уничтожение различия расы и цвета кожи в отношении закрепленных им прав.
Что касается государственного образования, то в эту эпоху Реконструкция на самом деле требовались отдельные школы для черных.[32] Однако некоторые штаты (например, Нью-Йорк) предоставили местным округам право по своему усмотрению создавать школы, которые считались отдельные, но равные.[33] Напротив, Айова и Массачусетс категорически запретили раздельные школы с 1850-х годов.[34]
Точно так же некоторые штаты более благосклонно относятся к правовому статусу женщин, чем другие; Нью-Йорк, например, с 1860 года давал женщинам полные имущественные, родительские и вдовьи права, но не право голоса.[35] Не допускается ни штат, ни территория право голоса для женщин когда в 1868 году вступил в силу пункт о равной защите.[36] Напротив, в то время афроамериканские мужчины имели полное право голоса в пяти штатах.[37]
Интерпретация позолоченного века и Плесси решение
В Соединенных Штатах 1877 год ознаменовал конец Реконструкции и начало Позолоченный век. Первым поистине знаменательным решением Верховного суда о равной защите было Страудер против Западной Вирджинии (1880 г.). Черный мужчина, осужденный за убийство полностью белое жюри бросил вызов Западная Виргиния статут исключение чернокожих из состава присяжных. Суд пришел к выводу, что исключение чернокожих из состава присяжных было отказом в равной защите черным подсудимым, поскольку присяжные были «составлены из состава, из которого государство прямо исключило всех мужчин расы [ответчика]». В то же время Суд прямо разрешил сексизм и другие виды дискриминации, утверждая, что штаты «могут ограничивать выбор мужчинами, фолхолдерами, гражданами, лицами в определенном возрасте или лицами, имеющими образование. Мы не думаем, что четырнадцатая поправка когда-либо предназначалась для запрета этого. ... Его цель была против дискриминации по признаку расы или цвета кожи ".[38]
Следующим важным послевоенным делом стал Дела о гражданских правах (1883 г.), в котором конституционность Закон о гражданских правах 1875 г. был предметом спора. Закон предусматривал, что все люди должны иметь "полное и равное пользование ... гостиницами, общественные перевозки на суше или воде, в театрах и других местах общественного развлечения. "По своему мнению, Суд разъяснил то, что с тех пор стало известно как"доктрина государственных действий ", согласно которому гарантии статьи о равной защите применимы только к действиям, совершенным или иным образом" санкционированным каким-либо образом "государством. Запрещение чернокожим посещать спектакли или оставаться в гостиницах было" просто частным нарушением ". справедливость Джон Маршалл Харлан выразил несогласие, сказав: «Я не могу не прийти к выводу, что сущность и дух недавних поправок к Конституции были принесены в жертву тонкой и остроумной словесной критике». Далее Харлан утверждал, что, поскольку (1) «общественные транспортные средства по суше и воде» используют дороги общего пользования, и (2) владельцы гостиниц занимаются «квазигосударственной работой», и (3) «местами общественного развлечения». имеют лицензию в соответствии с законодательством штатов, за исключением использования чернокожими этими услугами. был действие, санкционированное государством.
Несколько лет спустя судья Стэнли Мэтьюз написал заключение суда в Йик Во против Хопкинса (1886).[39] В нем Верховный суд США придал слову «лицо» из раздела 14-й поправки самое широкое значение:[40]
Эти положения универсальны в их применении ко всем лицам, находящимся в пределах территориальной юрисдикции, без учета каких-либо различий расы, цвета кожи или национальности, и равная защита законов является залогом защиты равных законов.
Таким образом, пункт не будет ограничиваться дискриминацией афроамериканцев, но будет распространяться на другие расы, цвета кожи и национальности, такие как (в данном случае) законные иностранцы в США, которые являются гражданами Китая.
В наиболее спорном толковании позолоченного века клаузулы о равной защите, Плесси против Фергюсона (1896 г.) Верховный суд оставил в силе Луизиана Закон Джима Кроу это требовало сегрегация черных и белых на железные дороги и предусмотрены отдельные железнодорожные вагоны для участников двух гонок.[41] Суд через правосудие Генри Б. Браун постановил, что статья о равной защите была предназначена для защиты равенства в гражданские права а не равенство в социальные договоренности. Таким образом, все, что требовалось от закона, - это разумность, и железнодорожный закон Луизианы полностью отвечал этому требованию, будучи основанным на «установившихся обычаях, обычаях и традициях народа». Судья Харлан снова выразил несогласие. «Все знают, - писал он, -
что рассматриваемый статут возник с целью не столько исключить белых людей из железнодорожных вагонов, занятых чернокожими, сколько исключить цветных людей из вагонов, занятых или закрепленных за белыми людьми ... [В] ввиду Конституция, в глазах закона, в этой стране нет высшего, доминирующего, правящего класса граждан. Здесь нет каста здесь. Наша Конституция дальтоник, не знает и не терпит классов среди граждан.
Такое «произвольное разделение» по признаку расы, заключил Харлан, было «знаком рабства, полностью несовместимым с гражданской свободой и равенство перед законом установленной Конституцией ».[42] Философия Харлана конституциональная дальтонизм в конечном итоге получит более широкое признание, особенно после Вторая Мировая Война.
Также в «золотой век» постановление Верховного суда включало заголовки написанный Джоном С. Бэнкрофтом, бывшим президентом железнодорожной компании. Бэнкрофт, действующий как стенографист, указывается в заголовках, что корпорации являются "физическими лицами", в то время как в самом решении суда не говорится о конкретных заявлениях, касающихся положения о равной защите применительно к корпорациям.[43] Однако правовая концепция корпоративная личность предшествует Четырнадцатой поправке.[44] В конце 19-го и начале 20-го веков эта статья использовалась для отмены многочисленных законодательных актов, применимых к корпорациям. Поскольку Новый договор однако такие признания недействительными случаются редко.[45]
Между Плесси и коричневый
В Миссури экс отн. Гейнс против Канады (1938), Ллойд Гейнс был темнокожим студентом в Линкольнский университет штата Миссури, один из исторически черные колледжи в Миссури. Он подал заявление о приеме в юридический факультет Белого Университет Миссури, поскольку у Линкольна не было юридической школы, но ему отказали в приеме исключительно из-за его расы. Верховный суд, применяя принцип разделения, но равного Плесси, постановил, что государство, предлагающее юридическое образование белым, но не черным, нарушило Положение о равной защите.
В Шелли против Кремера (1948), Суд продемонстрировал возросшую готовность признать расовую дискриминацию незаконной. В Шелли Дело касалось заключенного в частном порядке контракта, запрещавшего «людям негритянской или монгольской расы» жить на определенном участке земли. Похоже, это противоречит духу, если не точной букве Дела о гражданских правах, Суд установил, что, хотя дискриминационный частный договор не может нарушать Положение о равной защите, суды принуждение такого договора могли; в конце концов, рассуждал Верховный суд, суды являются частью государства.
Сопутствующие случаи Свэт против художника и Маклаурин против Регентов штата Оклахома оба решения, принятые в 1950 году, проложили путь для серии дел об интеграции школ. В Маклаурин, то Университет Оклахомы принял МакЛорина, афроамериканца, но ограничил там свою деятельность: ему приходилось сидеть отдельно от остальных учеников в классах и библиотеке, а в кафетерии он мог есть только за определенным столом. Единогласный суд через Главный судья Фред М. Винсон, сказал, что Оклахома лишила МакЛорина равной защиты закона:
Существует огромная разница - конституционная разница - между ограничениями, налагаемыми государством, которые запрещают интеллектуальное объединение студентов, и отказом отдельных лиц объединяться, когда государство не представляет такого запрета.
По словам Винсона, нынешняя ситуация такова. В Sweatt, Суд рассмотрел конституционность государственной системы Техаса юридические школы, который обучал черных и белых в разных учебных заведениях. Суд (снова через главного судью Винсона и снова без инакомыслящих) признал школьную систему недействительной - не потому, что она разделяла учеников, а потому, что отдельные помещения не были равный. Им не хватало «существенного равенства в образовательных возможностях», предлагаемых их ученикам.
Все эти дела, а также предстоящие коричневый дело, были оспорены Национальная ассоциация улучшения положения цветных людей. Это было Чарльз Гамильтон Хьюстон, а Гарвардская школа права выпускник и профессор права в Университет Говарда, который в 1930-х годах первым начал оспаривать расовую дискриминацию в федеральных судах. Тергуд Маршалл, бывший студент Хьюстона и будущий Генеральный солиситор и Помощник судьи Верховного суда, присоединился к нему. Оба мужчины были необычайно опытными апелляционный адвокатов, но отчасти их проницательность заключалась в тщательном выборе который дела для судебного разбирательства, выбирая лучшие юридические основания для их обоснования.[47]
коричневый и его последствия
В 1954 году контекстуализация статьи о равной защите изменится навсегда. Сам Верховный суд признал серьезность решения по делу Браун против Совета, признав, что раздельное решение будет представлять угрозу для роли Верховного суда и даже для страны.[48] Когда Эрл Уоррен стал главным судьей в 1953 г., коричневый уже обратился в суд. Пока Винсон был главным судьей, по делу было проведено предварительное голосование на конференции всех девяти судей. В то время Суд разделился, и большинство судей проголосовали за то, что сегрегация в школах не нарушает положения о равной защите. Уоррен, однако, благодаря уговорам и добродушным уговорам - он был чрезвычайно успешным. Республиканец политик перед тем, как присоединиться к суду, смог убедить всех восьми помощников судей присоединиться к его мнению, объявив сегрегацию в школах неконституционной.[49] По этому поводу Уоррен писал:
Отделение [детей в начальной и средней школе] от других людей того же возраста и квалификации исключительно из-за их расы порождает чувство неполноценности в отношении их статуса в сообществе, которое может повлиять на их сердца и умы таким образом, который вряд ли когда-либо будет отменен. .. Делаем вывод, что в сфере народного образования доктрине «отдельные, но равные» нет места. Раздельные учебные заведения по своей сути неравны.
Уоррен отговаривал других судей, таких как Роберт Х. Джексон от публикации совпадающих мнений; Проект Джексона, появившийся намного позже (в 1988 г.), содержал следующее заявление: «В конституции вносить поправки легче, чем в социальные обычаи, и даже Север никогда полностью не согласовывал свои расовые обычаи со своими профессиями».[50][51] Суд назначил повторную аргументацию по вопросу о том, как выполнить решение. В Браун II, было принято решение в 1954 г., и был сделан вывод, что, поскольку проблемы, выявленные в предыдущем заключении, носили локальный характер, решения также должны быть такими. Таким образом, суд передал полномочия местным школьные советы и к суды первой инстанции которые изначально слушали дела. (коричневый на самом деле было объединением четырех различных дел из четырех разных штатов.) Судам первой инстанции и местным властям было приказано провести десегрегацию «со всей преднамеренной скоростью».
Отчасти из-за этой загадочной фразы, но в основном из-за самопровозглашенного "массивное сопротивление "на юге к решению о десегрегации, интеграция до середины 1960-х годов не началось сколь-нибудь существенным образом, да и то лишь в небольшой степени. Фактически, большая часть интеграции в 1960-х годах произошла в ответ не на коричневый но к Закон о гражданских правах 1964 года. В конце 1950-х - начале 1960-х годов Верховный суд несколько раз вмешивался, но его следующее важное решение о десегрегации было принято только после Грин против Школьного совета округа Нью-Кент (1968), в котором Справедливость Уильям Дж. Бреннан, написав для единогласного Суда, отклонил школьный план "свободы выбора" как неадекватный. Это было важное решение; планы свободы выбора были очень распространенной реакцией на коричневый. В соответствии с этими планами, родители могли выбрать, отдавать своих детей в школу, где раньше были белые или черные. Однако белые почти никогда не ходили в школы, признанные чернокожими, а черные редко ходили в школы, признанные белыми.
В ответ на Зеленыймногие южные округа заменили свободу выбора школьными планами с географической привязкой; потому что жилая сегрегация была широко распространена, интеграции не было достигнуто. В 1971 г. суд в г. Сван против Совета по образованию Шарлотты-Мекленбург одобренный автобус как средство от сегрегации; три года спустя, однако, в случае Милликен против Брэдли (1974), он отменил постановление суда низшей инстанции, которое требовало отвозить студентов между районы, а не просто в район. Милликен в основном положило конец серьезному вмешательству Верховного суда в десегрегацию школ; однако вплоть до 1990-х годов многие федеральные суды продолжали заниматься делами о десегрегации в школах, многие из которых начались в 1950-х и 1960-х годах.[52]
Прекращение движения автобусов Милликен против Брэдли это одна из нескольких причин, которые приводились для объяснения того, почему равные возможности получения образования в Соединенных Штатах не достигаются. По мнению различных ученых-либералов, избрание Ричард Никсон в 1968 году означало, что исполнительная власть больше не выполняет конституционные обязательства Суда.[53] Кроме того, сам Суд решил в Независимый школьный округ Сан-Антонио против Родригеса (1973), что статья о равной защите позволяет, но не требует, чтобы штат предоставлял равное финансирование образования всем учащимся в штате.[54] Более того, решение суда в Пирс против Общества сестер (1925) позволил семьям отказываться от посещения государственных школ, несмотря на «неравенство в экономических ресурсах, которое сделало выбор частных школ доступным для одних, а не для других», поскольку Марта Миноу поставил.[55]
Американские системы государственных школ, особенно в крупных мегаполисах, в значительной степени все еще де-факто сегрегированный. Будь то из-за коричневый, или из-за действий Конгресса, или из-за изменений в обществе, процент чернокожих учащихся, посещающих школьные округа с преобладанием чернокожих, несколько снизился до начала 1980-х годов, после чего этот процент начал расти. К концу 1990-х годов процент чернокожих учащихся в школьных округах, где проживают в основном меньшинства, вернулся примерно к уровню конца 1960-х годов.[56] В Родители, посещающие общественные школы против школьного округа № 1 Сиэтла (2007) Суд постановил, что, если школьная система стала расово несбалансированной из-за социальных факторов, помимо правительственного расизма, то государство не может так свободно интегрировать школы, как если бы государство было виновато в расовом дисбалансе. Это особенно очевидно в системе чартерных школ, где родители учащихся могут выбирать, в какие школы будут ходить их дети, в зависимости от удобств, предоставляемых этой школой, и потребностей ребенка. Кажется, что раса является фактором при выборе чартерной школы.[57]
Заявление в федеральное правительство
По своим условиям положение ограничивает только правительства штатов. Тем не менее Пятая поправка с из-за процесса гарантия, начиная с Боллинг против Шарпа (1954), было истолковано как наложение некоторых из тех же ограничений на федеральное правительство: «Хотя пятая поправка не содержит положения о равной защите, как и четырнадцатая поправка, которая применяется только к штатам, концепции равной защиты и надлежащая правовая процедура не исключает друг друга ".[58] В Лоуренс против Техаса (2003) Верховный суд добавил: «Равенство обращения и право на надлежащую правовую процедуру требовать уважения поведения, защищенного основной гарантией свободы, во многом взаимосвязаны, и решение по последнему пункту продвигает интересы обоих».[59]Некоторые ученые утверждали, что решение суда в Боллинг должно было быть достигнуто по другим причинам. Например, Майкл В. МакКоннелл написал, что Конгресс никогда «не требовал, чтобы школы округа Колумбия были разделены».[60] В соответствии с этим обоснованием сегрегация школ в Вашингтоне, округ Колумбия, была несанкционированной и, следовательно, незаконной.
Многоуровневая проверка
Несмотря на несомненную важность коричневый, большая часть современной судебной практики по равной защите возникла в других делах, хотя не все согласны с который другие случаи. Многие ученые утверждают, что мнение Справедливости Харлан Стоун в Соединенные Штаты против Carolene Products Co. (1938)[61] содержала сноску, которая стала решающим поворотным моментом в судебной практике равной защиты,[62] но это утверждение оспаривается.[63]
Каким бы ни было его точное происхождение, основная идея современного подхода состоит в том, что более серьезное судебное расследование вызвано предполагаемой дискриминацией, которая включает "основные права «(например, право на деторождение), и аналогичным образом более серьезное судебное расследование также инициируется, если предполагаемая жертва дискриминации стала объектом преследования, потому что она или она принадлежит к»классификация подозреваемых "(например, отдельная расовая группа). Эта современная доктрина была впервые применена в Скиннер против Оклахомы (1942), который включал лишение некоторых преступников основного права на потомство:[64]
Когда закон накладывает неравные меры на тех, кто совершил преступление одного и того же качества, и стерилизует одно, а не другое, он делает дискриминацию столь же оскорбительной, как если бы он избрал определенную расу или национальность для репрессивного обращения.
До 1976 года Верховный суд обычно рассматривал дискриминацию, используя один из двух возможных уровней проверки: то, что стало называться "строгий контроль "(когда задействован класс подозреваемых или фундаментальное право) или более снисходительный"обзор рациональной основы ". Строгая проверка означает, что оспариваемый закон должен быть" узко адаптирован ", чтобы служить" неотложным "интересам правительства, и не должен иметь" менее ограничивающую "альтернативу. В отличие от этого, рациональное рассмотрение оснований просто требует, чтобы оспариваемый закон был" разумно " связанных "с" законными "государственными интересами.
Однако в случае 1976 г. Крейг против Борена Суд добавил еще один уровень проверки, названный "промежуточная проверка "в отношении гендерной дискриминации. Суд, возможно, добавил и другие уровни, такие как проверка на" усиленной рациональной основе ",[65] и тщательная проверка на основе "чрезвычайно убедительной основы".[66]
Все это известно как "многоуровневое" рассмотрение, и оно вызвало множество критиков, в том числе Джастис Тергуд Маршалл кто выступал за «спектр стандартов при рассмотрении дискриминации», а не за отдельные уровни.[67] справедливость Джон Пол Стивенс выступал за только один уровень проверки, учитывая, что «существует только одна статья о равной защите».[67] Вся многоуровневая стратегия, разработанная Судом, призвана согласовать принцип равной защиты с реальностью, когда большинство законов обязательно тем или иным образом дискриминируют.[68]
Выбор стандарта проверки может определить исход дела, а стандарт строгой проверки часто описывается как «строгий в теории и фатальный на самом деле».[69] Чтобы выбрать правильный уровень проверки, Правосудие Антонин Скалиа призвал Суд определить права как «основные» или определить классы как «подозрительные» путем анализа того, что было понято при принятии статьи о равной защите, а не на основании более субъективных факторов.[70]
Дискриминационные намерения и несопоставимые воздействия
Поскольку неравенство может быть вызвано намеренно или непреднамеренно, Верховный суд постановил, что сама статья о равной защите не запрещает правительственную политику, которая непреднамеренно ведет к расовому неравенству, хотя Конгресс может иметь определенные полномочия в соответствии с другими статьями Конституции для устранения непреднамеренных разнородных воздействий. . Этот вопрос был рассмотрен в основополагающем случае Арлингтон-Хайтс против Metropolitan Housing Corp. (1977). В этом случае истец, застройщик, подал в суд на город в пригороде Чикаго который отказался изменить зону земельный участок, на котором истец намеревался построить интегрированное в расовом отношении жилье с низким доходом. На первый взгляд, не было явных доказательств расовых дискриминационных намерений со стороны Арлингтон-Хайтс плановая комиссия. Однако результат был несопоставимым в расовом отношении, поскольку отказ якобы помешал въезду в основном афроамериканцам и латиноамериканцам. Правосудие Льюис Пауэлл в письме в суд заявил: «Доказательства намерения или цели расовой дискриминации необходимы для доказательства нарушения статьи о равной защите». Несопоставимое воздействие просто имеет доказательства ценить; в отсутствие «резкой» модели «воздействие не является определяющим».
Результат в Arlington Heights было похоже на то, что в Вашингтон против Дэвиса (1976), и была защищена на том основании, что положение о равной защите не было разработано, чтобы гарантировать равные результаты, скорее равные возможности; если законодательный орган хочет исправить непреднамеренные, но несопоставимые в расовом отношении последствия, он может сделать это с помощью дальнейшего законодательства.[71] Дискриминирующее государство может скрывать свое истинное намерение, и одно из возможных решений состоит в том, чтобы разрозненное воздействие рассматривалось как более сильное свидетельство дискриминационного намерения.[72] Однако в настоящее время эта дискуссия носит академический характер, поскольку Верховный суд не изменил своего основного подхода, изложенного в Arlington Heights.
Пример того, как это правило ограничивает полномочия Суда в соответствии с Положением о равной защите, см. МакКлески против Кемпа (1987). В этом случае чернокожий мужчина был признан виновным в убийстве белого полицейского и приговорен к смертной казни в штате Джорджия. Исследование показало, что убийцы белых с большей вероятностью будут приговорены к смертной казни, чем убийцы черных.[73] Суд установил, что защита не смогла доказать, что такие данные демонстрируют необходимое дискриминационное намерение законодательной и исполнительной власти Джорджии.
Значок «Задержание и обыск «Политика в Нью-Йорке позволяет офицерам останавливать любого, кто, по их мнению, выглядит подозрительно. Data from police stops shows that even when controlling for variability, people who are black and those of Hispanic descent were stopped more frequently than white people, with these statistics dating back to the late 1990s. A term that has been created to describe the disproportionate number of police stops of black people is “Driving While Black.” This term is used to describe the stopping of innocent black people who are not committing any crime. The Equal Protection Clause, made to protect all people equally and to ensure equal treatment under the law, is misused to allow for the mistreatment of different minority populations.
Право голоса
Верховный суд постановил Никсон против Херндона (1927) that the Fourteenth Amendment prohibited denial of the vote based on race. The first modern application of the Equal Protection Clause to voting law came in Бейкер против Карра (1962), where the Court ruled that the districts that sent representatives to the Теннесси законодательный орган штата were so malapportioned (with some legislators representing ten times the number of residents as others) that they violated the Equal Protection Clause.
It may seem counterintuitive that the Equal Protection Clause should provide for equal право голоса; after all, it would seem to make the Пятнадцатая поправка и Девятнадцатая поправка избыточный. Indeed, it was on this argument, as well as on the legislative history of the Fourteenth Amendment, that Justice Джон М. Харлан (the grandson of the earlier Justice Harlan) relied in his dissent from Рейнольдс. Harlan quoted the congressional debates of 1866 to show that the framers did not intend for the Equal Protection Clause to extend to voting rights, and in reference to the Fifteenth and Nineteenth Amendments, he said:
If constitutional amendment was the only means by which all men and, later, women, could be guaranteed the right to vote at all, even for федеральный officers, how can it be that the far less obvious right to a particular kind of apportionment of государственный legislatures ... can be conferred by judicial construction of the Fourteenth Amendment? [Emphasis in the original.]
Harlan also relied on the fact that Section Two of the Fourteenth Amendment "expressly recognizes the States' power to deny 'or in any way' abridge the right of their inhabitants to vote for 'the members of the [state] Legislature.'"[74] Section Two of the Fourteenth Amendment provides a specific federal response to such actions by a state: reduction of a state's representation in Congress. However, the Supreme Court has instead responded that voting is a "fundamental right" on the same plane as marriage (Лавинг против Вирджинии ); for any discrimination in fundamental rights to be constitutional, the Court requires the legislation to pass strict scrutiny. Under this theory, equal protection jurisprudence has been applied to voting rights.
A recent use of equal protection doctrine came in Буш против Гора (2000). At issue was the controversial recount in Флорида после Президентские выборы 2000 г.. There, the Supreme Court held that the different standards of counting ballots across Florida violated the equal protection clause. The Supreme Court used four of its rulings from 1960s voting rights cases (one of which was Рейнольдс против Симса ) to support its ruling in Bush v. Gore. It was not this holding that proved especially controversial among commentators, and indeed, the proposition gained seven out of nine votes; Судьи Souter и Брейер joined the majority of five—but only for the finding that there was an Equal Protection violation. Much more controversial was the remedy that the Court chose, namely, the cessation of a statewide recount.[75]
Sex, disability, and sexual orientation
Originally, the Fourteenth Amendment did not forbid sex discrimination to the same extent as other forms of discrimination. On the one hand, Section Two of the amendment specifically discouraged states from interfering with the voting rights of "males", which made the amendment anathema to many women when it was proposed in 1866.[76] On the other hand, as feminists like Виктория Вудхалл pointed out, the word "person" in the Equal Protection Clause was apparently chosen deliberately, instead of a masculine term that could have easily been used instead.[77]
In 1971, the U.S. Supreme Court decided Рид против Рида, extending the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment to protect women from sex discrimination, in situations where there is no rational basis for the discrimination.[78] That level of scrutiny was boosted to an intermediate level in Крейг против Борена (1976).[79]
The Supreme Court has been disinclined to extend full "классификация подозреваемых " status (thus making a law that categorizes on that basis subject to greater judicial scrutiny) for groups other than racial minorities and religious groups. In Город Клеберн против Cleburne Living Center, Inc. (1985), the Court refused to make the умственно отсталый a suspect class. Many commentators have noted, however—and Justice Thurgood Marshall so notes in his partial concurrence—that the Court did appear to examine the City of Cleburne's denial of a permit to a group home for intellectually disabled people with a significantly higher degree of scrutiny than is typically associated with the rational-basis test.[80]
Решение суда в Ромер против Эванса (1996) struck down a Колорадо constitutional amendment aimed at denying homosexuals "minority status, quota preferences, protected status or [a] claim of discrimination." The Court rejected as "implausible" the dissent's argument that the amendment would not deprive homosexuals of general protections provided to everyone else but rather would merely prevent "special treatment of homosexuals."[81] Much as in City of Cleburne, то Ромер decision seemed to employ a markedly higher level of scrutiny than the nominally applied rational-basis test.[82]
В Лоуренс против Техаса (2003), the Court struck down a Texas statute prohibiting гомосексуалист содомия on substantive due process grounds. In Justice Сандра Дэй О'Коннор 's opinion concurring in the judgment, however, she argued that by prohibiting only гомосексуалист sodomy, and not гетеросексуальный sodomy as well, Texas's statute did not meet rational-basis review under the Equal Protection Clause; her opinion prominently cited City of Cleburne, and also relied in part on Ромер. Notably, O'Connor's opinion did not claim to apply a higher level of scrutiny than mere rational basis, and the Court has not extended suspect-class status to сексуальная ориентация.
While the courts have applied rational-basis scrutiny to classifications based on sexual orientation, it has been argued that discrimination based on sex should be interpreted to include discrimination based on sexual orientation, in which case intermediate scrutiny could apply to gay rights cases.[83] Other scholars disagree, arguing that "homophobia" is distinct from sexism, in a sociological sense, and so treating it as such would be an unacceptable judicial shortcut.[84]
In 2013, the Court struck down part of the federal Закон о защите брака, в Соединенные Штаты против Виндзора. No state statute was in question, and therefore the Equal Protection Clause did not apply. The Court did employ similar principles, however, in combination with федерализм принципы. The Court did not purport to use any level of scrutiny more demanding than rational basis review, according to law professor Эрвин Чемерински.[85] The four dissenting justices argued that the authors of the statute were rational.[86]
In 2015, the Supreme Court held in a 5–4 decision that the fundamental right to marry is guaranteed to same-sex couples by both the Due Process Clause and the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution and required all states to issue marriage licenses to same-sex couples and to recognize same-sex marriages validly performed in other jurisdictions.
Позитивные действия
Позитивные действия is the consideration of race, gender, or other factors, to benefit an underrepresented group or to address past injustices done to that group. Individuals who belong to the group are preferred over those who do not belong to the group, for example in educational admissions, hiring, promotions, awarding of contracts, and the like.[87] Such action may be used as a "tie-breaker" if all other factors are inconclusive, or may be achieved through квоты, which allot a certain number of benefits to each group.
В течение Реконструкция, Congress enacted race-conscious programs primarily to assist newly freed slaves who had personally been denied many advantages earlier in their lives. Such legislation was enacted by many of the same people who framed the Equal Protection Clause, though that clause did not apply to such federal legislation, and instead only applied to state legislation.[88] Likewise, the Equal Protection Clause does not apply to private universities and other private businesses, which are free to practice affirmative action unless prohibited by federal statute or state law.
Several important affirmative action cases to reach the Supreme Court have concerned government подрядчики —for instance, Adarand Constructors против Пенья (1995) и Город Ричмонд против J.A. Croson Co. (1989). But the most famous cases have dealt with affirmative action as practiced by государственные университеты: Регенты Калифорнийского университета против Бакке (1978), and two companion cases decided by the Supreme Court in 2003, Грутер против Боллинджера и Грац против Боллинджера.
В Bakke, the Court held that racial quotas are unconstitutional, but that educational institutions could legally use race as one of many factors to consider in their прием процесс. В Grutter и Грац, the Court upheld both Bakke as a precedent and the admissions policy of the Юридический факультет Мичиганского университета. В дикта, however, Justice O'Connor, writing for the Court, said she expected that in 25 years, racial preferences would no longer be necessary. В Грац, the Court invalidated Michigan's undergraduate admissions policy, on the grounds that unlike the law school's policy, which treated race as one of many factors in an admissions process that looked to the individual applicant, the undergraduate policy used a point system that was excessively mechanistic.
In these affirmative action cases, the Supreme Court has employed, or has said it employed, strict scrutiny, since the affirmative action policies challenged by the plaintiffs categorized by race. The policy in Grutter, and a Harvard College admissions policy praised by Justice Powell's opinion in Bakke, passed muster because the Court deemed that they were narrowly tailored to achieve a compelling interest in diversity. On one side, critics have argued—including Justice Кларенс Томас in his dissent to Grutter—that the scrutiny the Court has applied in some cases is much less searching than true strict scrutiny, and that the Court has acted not as a principled legal institution but as a biased political one.[89] On the other side, it is argued that the purpose of the Equal Protection Clause is to prevent the socio-political subordination of some groups by others, not to prevent classification; since this is so, non-invidious classifications, such as those used by affirmative action programs, should not be subjected to heightened scrutiny.[90]
Смотрите также
- Экономический эгалитаризм
- Эгалитаризм
- Равный учет интересов
- Равные возможности
- Поправка о равных правах
- Equality before the law
- Феминизм равенства
- Equality of autonomy
- Равенство результатов
- Equality of sacrifice
- Расовое равенство
- Социальное равенство
Рекомендации
- ^ Failinger, Marie (2009). "Equal protection of the laws". In Schultz, David Andrew (ed.). The Encyclopedia of American Law. Информационная база. pp. 152–53. ISBN 9781438109916. Архивировано из оригинал 24 июля 2020 г.
The equal protection clause guarantees the right of "similarly situated" people to be treated the same way by the law.
- ^ "Fair Treatment by the Government: Equal Protection". GeorgiaLegalAid.org. Carl Vinson Institute of Government at University of Georgia. 30 июля 2004 г. Архивировано с оригинал 20 марта 2020 г.. Получено 24 июля, 2020.
The basic intent of equal protection is to make sure that people are treated as equally as possible under our legal system. For example, it is to see that everyone who gets a speeding ticket will face the samEpocedures [sic!]. A further intent is to ensure that all Americans are provided with equal opportunities in education, employment, and other areas. [...] The U.S. Constitution makes a similar provision in the Fourteenth Amendment. It says that no state shall make or enforce any law that will "deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the law." These provisions require the government to treat persons equally and impartially.
- ^ "Equal Protection". Legal Information Institute at Корнельская юридическая школа. Архивировано из оригинал 22 июня 2020 г.. Получено 24 июля, 2020.
Equal Protection refers to the idea that a governmental body may not deny people equal protection of its governing laws. The governing body state must treat an individual in the same manner as others in similar conditions and circumstances.
- ^ Antieau, Chester James (1952). "Equal Protection outside the Clause". California Law Review. 40 (3): 362–377. Дои:10.2307/3477928. JSTOR 3477928.
- ^ а б "Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1856)". Закон справедливости. Получено 2018-11-10.
- ^ "Dred Scott, 150 Years Ago". Журнал чернокожих в высшем образовании (55): 19. 2007. JSTOR 25073625.
- ^ Swisher, Carl Brent (1957). "Dred Scott One Hundred Years After". Журнал политики. 19 (2): 167–183. Дои:10.2307/2127194. JSTOR 2127194. S2CID 154345582.
- ^ For details on the rationale for, and ratification of, the Fourteenth Amendment, see generally Фонер, Эрик (1988). Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863—1877. Нью-Йорк: Харпер и Роу. ISBN 978-0-06-091453-0., а также Brest, Paul; и другие. (2000). Processes of Constitutional Decisionmaking. Гейтерсбург: Закон и бизнес Аспена. С. 241–242. ISBN 978-0-7355-1250-4.
- ^ See Brest и другие. (2000), pp. 242–46.
- ^ Rosen, Jeffrey. The Supreme Court: The Personalities and Rivalries That Defined America, п. 79 (MacMillan 2007).
- ^ Newman, Roger. The Constitution and its Amendments, Vol. 4, стр. 8 (Macmillan 1999).
- ^ Hardy, David. "Original Popular Understanding of the 14th Amendment As Reflected in the Print Media of 1866-68", Whittier Law Review, Vol. 30, стр. 695 (2008-2009).
- ^ See Foner (1988), passim. Смотрите также Ackerman, Bruce A. (2000). We the People, Volume 2: Transformations. Кембридж: Белкнап Пресс. pp. 99–252. ISBN 978-0-674-00397-2.
- ^ а б Zuckert, Michael P. (1992). "Completing the Constitution: The Fourteenth Amendment and Constitutional Rights". Публий. 22 (2): 69–91. Дои:10.2307/3330348. JSTOR 3330348.
- ^ а б "Coleman v. Miller, 307 U.S. 433 (1939)". Закон справедливости. Получено 2018-11-30.
- ^ а б c Perry, Michael J. (1979). "Modern Equal Protection: A Conceptualization and Appraisal". Columbia Law Review. 79 (6): 1023–1084. Дои:10.2307/1121988. JSTOR 1121988.
- ^ а б Boyd, William M. (1955). "The Second Emancipation". Филон. 16 (1): 77–86. Дои:10.2307/272626. JSTOR 272626.
- ^ Sumner, Charles, and Daniel Murray Pamphlet Collection. . Washington: S. & R. O. Polkinhorn, Printers, 1874. Pdf. https://www.loc.gov/item/12005313/.
- ^ Frank, John P.; Munro, Robert F. (1950). "The Original Understanding of "Equal Protection of the Laws"". Columbia Law Review. 50 (2): 131–169. Дои:10.2307/1118709. JSTOR 1118709.
- ^ "Constitution of the United States - We the People". launchknowledge.com.
- ^ "Slaughterhouse Cases, 83 U.S. 36 (1872)". Закон справедливости. Получено 2018-11-10.
- ^ а б Kelly, Alfred. "Clio and the Court: An Illicit Love Affair[постоянная мертвая ссылка ]", Обзор Верховного суда на стр. 148 (1965) reprinted in The Supreme Court in and of the Stream of Power (Kermit Hall ed., Psychology Press 2000).
- ^ Bickel, Alexander. "The Original Understanding and the Segregation Decision ", Гарвардский юридический обзор, Vol. 69, pp. 35-37 (1955). Bingham was speaking on February 27, 1866. Видеть стенограмма.
- ^ Кертис, Майкл. "Resurrecting the Privileges or Immunities Clause and Revising the Slaughter-House Cases Without Exhuming Lochner: Individual Rights and the Fourteenth Amendment ", Обзор права Бостонского колледжа, Vol. 38 (1997).
- ^ Glidden, William. Congress and the Fourteenth Amendment: Enforcing Liberty and Equality in the States, п. 79 (Lexington Books 2013).
- ^ Mount, Steve (January 2007). "Ratification of Constitutional Amendments". Получено 24 февраля, 2007.
- ^ Flack, Horace. The Adoption of the Fourteenth Amendment, п. 232 (Johns Hopkins Press, 1908). For Bingham's full speech, see Appendix to the Congressional Globe, 42d Congress, 1st Sess., п. 83 (March 31, 1871).
- ^ requires citation
- ^ Валленштейн, Питер. Tell the Court I Love My Wife: Race, Marriage, and Law--An American History, п. 253 (Palgrave Macmillan, Jan 17, 2004). The four of the original thirteen states are New Hampshire, Connecticut, New Jersey, and New York. Идентификатор.
- ^ Pascoe, Peggy. Что происходит естественно: закон о смешанных браках и становление расы в Америке, п. 58 (Oxford U. Press 2009).
- ^ Calabresi, Steven and Matthews, Andrea. "Originalism and Loving v. Virginia", Обзор права Университета Бригама Янга (2012).
- ^ Фонер, Эрик. Реконструкция: незаконченная революция в Америке, 1863–1877 гг., pp. 321–322 (HarperCollins 2002).
- ^ Bickel, Alexander. "The Original Understanding and the Segregation Decision ", Гарвардский юридический обзор, Vol. 69, pp. 35–37 (1955).
- ^ Финкельман, Пол. "Rehearsal for Reconstruction: Antebellum Origins of the Fourteenth Amendment ", в The Facts of Reconstruction: Essays in Honor of John Hope Franklin, п. 19 (Eric Anderson and Alfred A. Moss, eds., LSU Press, 1991).
- ^ Woloch, Nancy. Women and the American Experience, п. 185 (New York: Alfred A. Knopf, 1984).
- ^ Wayne, Stephen. Is This Any Way to Run a Democratic Election?, п. 27 (CQ PRESS 2013).
- ^ McInerney, Daniel. A Traveller's History of the USA, п. 212 (Interlink Books, 2001).
- ^ Кербер, Линда. No Constitutional Right to Be Ladies: Women and the Obligations of Citizenship, п. 133 (Macmillan, 1999).
- ^ Йик Во против Хопкинса, 118 НАС. 356 (1886).
- ^ "Annotation 18 - Fourteenth Amendment: Section 1 – Rights Guaranteed: Equal Protection of the Laws: Scope and application state action". FindLaw for Legal Professionals - Law & Legal Information by FindLaw, a Thomson Reuters business. Получено 23 ноября 2013.
- ^ For a summary of the social, political and historical background to Плесси, видеть Вудворд, К. Ванн (2001). Странная карьера Джима Кроу. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. pp. 6 and pp. 69–70. ISBN 978-0-19-514690-5.
- ^ For a skeptical evaluation of Harlan, see Чин, Габриэль Дж. (1996). "The Плесси Myth: Justice Harlan and the Chinese Cases". Обзор закона Айовы. 82: 151. ISSN 0021-0552. SSRN 1121505.
- ^ Видеть Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad, 118 НАС. 394 (1886). In the summary of the case Bancroft wrote that the Court declared that it did not need to hear argument on whether the Equal Protection Clause protected corporations, because "we are all of the opinion that it does." Идентификатор. at 396. Chief Justice Моррисон Уэйт announced from the bench that the Court would not hear argument on the question whether the equal protection clause applied to corporations: "We are all of the opinion that it does." The background and developments from this utterance are treated in H. Graham, Everyman's Constitution--Historical Essays on the Fourteenth Amendment, the Conspiracy Theory, and American Constitutionalism (1968), chs. 9, 10, and pp. 566-84. справедливость Хьюго Блэк, in Connecticut General Life Ins. Co. v. Johnson, 303 U.S. 77, 85 (1938), and Justice Уильям О. Дуглас, in Wheeling Steel Corp. v. Glander, 337 U.S. 562, 576 (1949), have disagreed that corporations are persons for equal protection purposes.
- ^ Видеть Providence Bank v. Billings, 29 НАС. 514 (1830), in which Chief Justice Marshall wrote: "The great object of an incorporation is to bestow the character and properties of individuality on a collective and changing body of men." Nevertheless, the concept of corporate personhood remains controversial. Видеть Mayer, Carl J. (1990). "Personalizing the Impersonal: Corporations and the Bill of Rights". Hastings Law Journal. 41: 577. ISSN 0017-8322.
- ^ Видеть Currie, David P. (1987). "The Constitution in the Supreme Court: The New Deal, 1931–1940". Обзор права Чикагского университета (Представлена рукопись). 54 (2): 504–555. Дои:10.2307/1599798. JSTOR 1599798.
- ^ Feldman, Noah. Скорпионы: Битвы и триумфы великих судей Верховного суда Рузвельта., п. 145 (Hachette Digital 2010).
- ^ Смотрите в целом Morris, Aldon D. (1986). Origin of the Civil Rights Movements: Black Communities Organizing for Change. Нью-Йорк: Свободная пресса. ISBN 978-0-02-922130-3.
- ^ Karlan, Pamela S. (2009). "What Can Brown® do for You?: Neutral Principles and the Struggle over the Equal Protection Clause". Duke Law Journal. 58 (6): 1049–1069. JSTOR 20684748.
- ^ For an exhaustive history of the коричневый case from start to finish, see Kluger, Richard (1977). Simple Justice. Нью-Йорк: Винтаж. ISBN 978-0-394-72255-9.
- ^ Shimsky, MaryJane. "Hesitating Between Two Worlds": The Civil Rights Odyssey of Robert H. Jackson, п. 468 (ProQuest, 2007).
- ^ Я не согласен: большие противоположные мнения по выдающимся делам Верховного суда, pp. 133–151 (Mark Tushnet, ed. Beacon Press, 2008).
- ^ For a comprehensive history of school desegregation from коричневый через Милликен (one on which this article relies for its assertions), see Brest и другие. (2000), pp. 768–794.
- ^ For the history of the Американец political branches' engagement with the Supreme Court's commitment to desegregation (and vice versa), see Powe, Lucas A., Jr. (2001). The Warren Court and American Politics. Кембридж, Массачусетс: Belknap Press. ISBN 978-0-674-00683-6., и Kotz, Nick (2004). Judgment Days: Lyndon Baines Johnson, Martin Luther King, Jr., and the Laws That Changed America. Бостон: Хоутон Миффлин. ISBN 978-0-618-08825-6. For more on the debate summarized in the text, see, e.g., Rosenberg, Gerald N. (1993). The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change?. Чикаго: Издательство Чикагского университета. ISBN 978-0-226-72703-5., и Klarman, Michael J. (1994). "коричневый, Racial Change, and the Civil Rights Movement". Обзор закона Вирджинии. 80 (1): 7–150. Дои:10.2307/1073592. JSTOR 1073592.
- ^ Reynolds, Troy. "Education Finance Reform Litigation and Separation of Powers: Kentucky Makes Its Contribution," Kentucky Law Journal, Vol. 80 (1991): 309, 310.
- ^ Миноу, Марта. "Confronting the Seduction of Choice: Law, Education and American Pluralism", Йельский юридический журнал, Vol. 120, стр. 814, 819-820 (2011)(Пирс "entrenched the pattern of a two-tiered system of schooling, which sanctions private opt-outs from publicly run schools").
- ^ For data and analysis, see Orfield (July 2001). "Schools More Separate" (PDF). Harvard University Civil Rights Project. Архивировано из оригинал (PDF) на 2007-06-28. Получено 2008-07-16.
- ^ Jacobs, Nicholas (8 August 2011). "Racial, Economic, and Linguistic Segregation: Analyzing Market Supports in the District of Columbia's Public Charter Schools". Education and Urban Society. 45 (1): 120–141. Дои:10.1177/0013124511407317. S2CID 144814662. Получено 28 октября 2013.
- ^ «FindLaw | Случаи и коды». Caselaw.lp.findlaw.com. 1954-05-17. Получено 2012-08-13.
- ^ Lawrence v. Texas, 539 НАС. 598 (2003), at page 2482
- ^ Balkin, J. M.; Bruce A. Ackerman (2001). "Часть II". What Brown v. Board of Education should have said : the nation's top legal experts rewrite America's landmark civil rights decision. и другие. Издательство Нью-Йоркского университета. п. 168.
- ^ 304 U.S. 144, 152 n.4 (1938). For a theory of judicial review based on Stone's footnote, see Ely, John Hart (1981). Демократия и недоверие. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. ISBN 0-674-19637-6.
- ^ Goldstein, Leslie. "Between the Tiers: The New(est) Equal Protection and Bush v. Gore В архиве 2016-03-04 в Wayback Machine ", University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Vol. 4, стр. 372 (2002) .
- ^ Farber, Daniel and Frickey, Philip. "Is Carolene Products Dead--Reflections on Affirmative Action and the Dynamics of Civil Rights Legislation ", California Law Review, Vol. 79, стр. 685 (1991). Farber and Frickey point out that "only Chief Justice Hughes, Justice Brandeis, and Justice Roberts joined Justice Stone's footnote", and in any event "It is simply a myth ... that the process theory of footnote four in Carolene Products is, or ever has been, the primary justification for invalidating laws embodying prejudice against racial minorities."
- ^ Скиннер против Оклахомы, 316 U.S. 535 (1942). Sometimes the "suspect" classification strand of the modern doctrine is attributed to Коремацу против Соединенных Штатов (1944), but Коремацу did not involve the Fourteenth Amendment, and moreover it came later than the Скиннер opinion (which clearly stated that both deprivation of fundamental rights as well as oppression of a particular race or nationality were invidious).
- ^ Видеть Город Клеберн против Cleburne Living Center, Inc. (1985)
- ^ Видеть Соединенные Штаты против Вирджинии (1996).
- ^ а б Fleming, James. "'There is Only One Equal Protection Clause': An Appreciation of Justice Stevens's Equal Protection Jurisprudence ", Обзор закона Фордхэма, Vol. 74, стр. 2301, 2306 (2006).
- ^ Видеть Ромер против Эванса, 517 U.S. 620, 631 (1996): "the equal protection of the laws must coexist with the practical necessity that most legislation classifies for one purpose or another, with resulting disadvantage to various groups or persons."
- ^ Curry, James et al. Constitutional Government: The American Experience, п. 282 (Kendall Hunt 2003) (attributing the phrase to Gerald Gunther).
- ^ Domino, John. Civil Rights & Liberties in the 21st Century, pp. 337-338 (Pearson 2009).
- ^ Herzog, Don (March 22, 2005). "Constitutional Rights: Two". Left2Right. Note that the Court has put significant limits on the congressional power of enforcement. Видеть Город Берне против Флореса (1997), Совет попечителей Университета Алабамы против Гарретта (2001), и Соединенные Штаты против Моррисона (2000). The Court has also interpreted federal statutory law as limiting the power of states to correct disparate effects. Видеть Риччи против ДеСтефано (2009).
- ^ Видеть Krieger, Linda Hamilton (1995). "The Content of Our Categories: A Cognitive Bias Approach to Discrimination and Equal Protection Opportunity". Stanford Law Review. 47 (6): 1161–1248. Дои:10.2307/1229191. HDL:10125/66110. JSTOR 1229191., и Lawrence, Charles R., III (1987). "Reckoning with Unconscious Racism". Stanford Law Review. 39 (2): 317–388. Дои:10.2307/1228797. HDL:10125/65975. JSTOR 1228797.
- ^ Baldus, David C .; Пуласки, Чарльз; Вудворт, Джордж (1983). "Сравнительный обзор смертных приговоров: эмпирическое исследование опыта Джорджии". Журнал уголовного права и криминологии (Представлена рукопись). 74 (3): 661–753. Дои:10.2307/1143133. JSTOR 1143133.
- ^ Van Alstyne, William. "The Fourteenth Amendment, the Right to Vote, and the Understanding of the Thirty-Ninth Congress", Обзор Верховного суда, п. 33 (1965).
- ^ For criticisms as well as several defenses of the Court's decision, see Bush v. Gore: The Question of Legitimacy, Отредактировано Ackerman, Bruce A. (2002). Буш против Гора: вопрос легитимности. Нью-Хейвен: издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-09379-7. Another much-cited collection of essays is Санштейн, Касс; Epstein, Richard (2001). The Vote: Bush, Gore, and the Supreme Court. Чикаго: Издательство Чикагского университета. ISBN 978-0-226-21307-1.
- ^ Cullen-Dupont, Kathryn. Энциклопедия женской истории в Америке, pp. 91-92 (Infobase Publishing, Jan 1, 2009).
- ^ Hymowitz, Carol and Weissman, Michaele. История женщин в Америке, п. 128 (Random House Digital, 2011).
- ^ "Рид против Рида - Significance, Notable Trials and Court Cases - 1963 to 1972"
- ^ Крейг против Борена, 429 U.S. 190 (1976).
- ^ Видеть Pettinga, Gayle Lynn (1987). "Rational Basis with Bite: Intermediate Scrutiny by Any Other Name". Indiana Law Journal. 62: 779. ISSN 0019-6665.; Wadhwani, Neelum J. (2006). "Rational Reviews, Irrational Results". Обзор закона Техаса. 84: 801, 809–811. ISSN 0040-4411.
- ^ Kuligowski, Monte. "Romer v. Evans: Judicial Judgment or Emotive Utterance?," Journal of Civil Rights and Economic Development, Vol. 12 (1996).
- ^ Joslin, Courtney (1997). "Equal Protection and Anti-Gay Legislation". Гарвардский закон о гражданских правах и гражданских свободах. 32: 225, 240. ISSN 0017-8039.
В Ромер Court applied a more 'active,' Cleburne-like rational basis standard ...
; Farrell, Robert C. (1999). "Successful Rational Basis Claims in the Supreme Court from the 1971 Term Through Ромер против Эванса". Indiana Law Review. 32: 357. ISSN 0019-6665. - ^ Видеть Koppelman, Andrew (1994). "Why Discrimination against Lesbians and Gay Men is Sex Discrimination". Обзор права Нью-Йоркского университета. 69: 197. ISSN 0028-7881.; смотрите также Фрике против Линча, 491 F.Supp. 381, 388, fn. 6 (1980), освобожден 627 F.2d 1088 [case decided on First Amendment free-speech grounds, but "This case can also be profitably analyzed under the Equal Protection Clause of the fourteenth amendment. In preventing Aaron Fricke from attending the senior reception, the school has afforded disparate treatment to a certain class of students those wishing to attend the reception with companions of the same sex."]
- ^ Герстманн, Эван. Same Sex Marriage and the Constitution, п. 55 (Cambridge University Press, 2004).
- ^ Чемеринский, Эрвин. "Justice Kennedy's World В архиве 2013-07-09 в Wayback Machine ", Национальный юридический журнал (July 1, 2013): "There is another similarity between his opinion in Windsor and his earlier ones in Romer and Lawrence: the Supreme Court invalidated the law without using heightened scrutiny for sexual-orientation discrimination ... A law based on animus fails to meet even rational-basis review so there was no need to adopt a higher level of scrutiny."
- ^ Соединенные Штаты против Виндзора, No. 12-307, 2013 BL 169620, 118 FEP Cases 1417 (U.S. June 26, 2013).
- ^ «Позитивные действия». Стэндфордский Университет. Получено 6 апреля, 2012.
- ^ Видеть Schnapper, Eric (1985). "Affirmative Action and the Legislative History of the Fourteenth Amendment" (PDF). Обзор закона Вирджинии. 71 (5): 753–798. Дои:10.2307/1073012. JSTOR 1073012.
- ^ Видеть Schuck, Peter H. (September 5, 2003). "Reflections on Grutter". Юрист. Архивировано из оригинал на 2005-09-09.
- ^ Видеть Siegel, Reva B. (2004). "Equality Talk: Antisubordination and Anticlassification Values in Constitutional Struggles over коричневый". Гарвардский юридический обзор (Представлена рукопись). 117 (5): 1470–1547. Дои:10.2307/4093259. JSTOR 4093259.; Carter, Stephen L. (1988). "When Victims Happen to Be Black". Йельский юридический журнал. 97 (3): 420–447. Дои:10.2307/796412. JSTOR 796412.
внешняя ссылка
- Original Meaning of Equal Protection of the Laws, Federalist Blog
- Equal Protection: An Overview, Юридическая школа Корнелла
- Равная защита, Heritage Guide to the Constitution
- Equal Protection (U.S. law), Британская энциклопедия
- Naderi, Siavash. "The Not So Definite Article ", Коричневый политический обзор (16 ноября 2012 г.).